Одесса: 3°С (вода 9°С)
Киев: -4°С
Львов: -2°С

Результаты опроса: Изменила ли в лучшую сторону ситуацию в наших судах "судебная реформа"?

Голосовавшие
172. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да.

    10 5.81%
  • Нет.

    102 59.30%
  • Стало еще хуже.

    67 38.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.

Тема: Юридическая помощь. Бесплатная юридическая консультация.

Ответить в теме
Страница 1 из 196 1 2 3 11 51 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 3908
  1. Вверх #1

    По умолчанию Юридическая помощь. Бесплатная юридическая консультация.

    ( реклама санкционирована / ссылка модератора )

    Наиболее часто встречающиеся юридические вопросы, жизненные ситуации - ответы и способы их разрешения Вы можете получить в этой теме - онлайн.

    Вы можете задать свой вопрос онлайн, - и получить грамотный ответ опытного квалифицированного юриста/адвоката.

    Качественную и полную юридическую поддержку Вы можете получить по следующим направлениям:
    1. Семейные споры (помощь в решении сложных семейных споров - раздел имущества супругов, расторжение брака, признание брака недействительным, взыскание алиментов/пени за их неуплату, определение местожительства несовершеннолетнего ребенка, лишение родительских прав, усыновление, установление/оспаривание отцовства, установление порядка принятия участия в воспитании ребенка того из родителей, который проживает отдельно и мн. др.).
    2. Наследственные споры (наследственные судебные споры, обновление срока на вступление в наследство, лишение наследства, оспаривание завещания, установление факта родственных связей, содействие оформления наследства у нотариуса, признание права собственности на наследственное имущество решением суда при отказе нотариусом в выдаче свидетельства о праве на наследство и т. д.).
    3. Имущественные споры (взыскание морального и материального вреда, убытков).
    4. Жилищные споры (об установлении порядка пользования жилыми помещениями, о законности перепланировок жилья, о разделе и выделении доли в натуре, о выселении/вселении, устранении препятствий в пользовании жильем, признание лица утратившим право проживания, снятии с регистрации и др.)
    5. Земельные споры (раздел, определение порядка пользования земельным участком, приватизация/устранение препятствования соседей в приватизации земли, согласовании меж).
    6. Введение в эксплуатацию вновь созданного недвижимого имущества, узаконение перепланировок/реконструкции с изменением площади (пристройки, балконы...), отстаивание интересов клиента в спорах с ОМР о снесении/приведении в первоначальный вид не узаконенных строений).
    7. Снятие арестов наложенных ДВС, судом, на движимое/недвижимое/все имущество вследствие различного рода долговых обязательств (кредиты, поручительство, займ). Выведение имущества из под ареста без оплаты долгов и исполнительных сборов.
    8. Страховые споры.
    9. Помощь при ДТП.
    10. Медицинские споры.
    11. Защита прав потребителя.
    12. Административные споры, защита прав и свобод граждан.


    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах. Полное сопровождение и оформление сделок с недвижимостью. [email protected]
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 25.11.2015 в 16:29.


  2. Вверх #2
    Внимание.

    Уважаемые пользователи форума если Вы решили приобрести в собственность квартиру, дом, землю, нежилую недвижимость, комнату, рекомендую Вам привлечь для полного юридического сопровождение сделки опытного юриста.


    Кроме гарантированной проверки юридической чистоты выбранного Вами объекта недвижимости, Вы будете предупреждены и максимально ограждены от возможных рисков связанных с покупкой недвижимости, получите сопровождение подписания предварительного договора (договора о намерениях, авансирования) и сопровождение при заключении самой сделки у нотариуса.

    Юристом для Вас будут обеспечены:
    - консультирование по любым вопросам касающимся приобретения недвижимости, оформления, налогообложения;
    - проверка выбранного Вами объекта и личности продавца на аресты, залоги, запреты на отчуждение до авансирования;
    - предоставление Вам информации об основаниях возникновения права собственности у продавца на выбранный Вами объект (наследство, купля-продажа, дарение, приватизация, договор пожизненного содержания...), разъяснение возможных рисков;
    - проверка наличия в судах любых дел касающихся выбранного Вами объекта, продавца, бывшего владельца;
    - минимизация и правильное оформление авансового платежа, составление договора авансирования;
    - получение и подготовка всех необходимых для проведения сделки документов, справок;
    - изготовление вывода о рыночной стоимости объекта недвижимости, оценки;
    - оформление сделки у грамотного нотариуса, удобного для Вас по расположению в городе и по приемлемой стоимости в г. Одессе и области;

    Стоимость полного юридического сопровождения и оформления сделки с недвижимостью:
    - купли-продажи (дарения) квартиры (комнаты) - 4500 грн.;
    - договора инвестиции, переуступки прав требования (новострой) - 4000 грн.;
    - купли-продажи залоговой (кредитной) квартиры - 5000 грн.;
    - купли-продажи (дарения) дома + земля - от 5000 грн.;
    - купли-продажи нежилой недвижимости (магазин, офис, склад...) - от 5000 грн.

    Обращаем Ваше внимание на то, что при подписании договора на юридическое сопровождение покупки недвижимости - Вы оплачиваете только половину указанной выше стоимости, вторую половину стоимости услуг Вы оплачиваете уже после заключения сделки у нотариуса и получения Вами правоустанавливающего документа на купленный объект недвижимости и извлечения из реестра о регистрации приобретенного объекта на Ваше имя, независимо от количества проверенных для Вас объектов и необходимого для этого времени.
    То есть мы будем проверять для Вас выбранные Вами объекты до тех пор пока объект не будет куплен, договор оформлен нотариально и объект зарегистрирован на Ваше имя. В этом, в нашем понимании, и заключается полнота юридического сопровождения будущей Вашей сделки.

    Задача юриста - обеспечить Вам покупку юридически чистого, не проблемного объекта недвижимости, предупредить Вас при этом о возможных притязаниях третьих лиц в будущем, а так же обеспечить возможность полного распоряжения купленным Вами объектом недвижимости немедленно после сделки.
    Ваша задача - выбрать объект и договориться с продавцом о его стоимости.

    Не рискуйте! Оградите свое будущее и будущее своих детей от не добропорядочных граждан, не доверяйте также АН, оказыающим лишь посреднические услуги.

    Не путайте юридическое сопровождение сделки, с посредническими услугами, оказываемыми АН, и заключающиеся в поиске покупателя для объекта либо объекта для покупателя.


    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах. Полное сопровождение и оформление сделок с недвижимостью. [email protected]
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 25.11.2015 в 16:27.

  3. Вверх #3
    Паспорт без свидетельства о рождении
    Как можно помочь племяннику получить паспорт или свидетельство о рождении. Ему 19 лет, паспорт он еще никогда не получал, свидетельство о рождении утеряно? Его мать умерла, а отец не занимается его проблемами, и котегорически отказывается ему помочь. Племянник прописан по адресу отца. Паспорт не выдают без свидетельства, а свидетельство не выдают без паспорта.
    ВІДПОВІДЬ:

    Спочатку Вам необхідно отримати свідоцтво про народження. Дане питання врегульоване Наказом МінЮст "Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні" Зокрема зазначено, що:
    Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану видаються у разі втрати або пошкодження виданих раніше на підставі актового запису цивільного стану за заявами громадян, щодо яких складено запис. Повторні свідоцтва про народження дітей незалежно від їх віку можуть видаватись їх батькам і усиновителям.
    Отже, у вашему випадку участь його батька необхідна (хочаб його паспорт та підпис ), щоб написати заяву на отримання повторного свідоцтва. Зразок заяви можете подивитись тут: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...&nreg=z0719-00
    Після отримання повторного свідоцтва про народження Ви вже зможете отримати і паспорт.
    Якщо ж батько не хоче допомогати, то відповідно до ст. 22 ЗУ "Про органи реєстрації актів громадянського стану", повторне свідоцтво про народження може бути видане також батькам, опікуну, піклувальнику, представникові дитячого (навчального) закладу, в якому перебуває дитина, і органу опіки та піклування. Тобто, зверниться до органу опіки і піклування з проханням подачі заяви на отримання повторного свідоцтва про народження. Успіхів.

    Юридичні документи
    загублено оригінал статутних і ригістраційних документів Громадської Організації , який порядок їх відновлення
    ВІДПОВІДЬ:

    Законодавство України не передбачає порядку видачі дублікатів статутутних і реєстраційниї документів об*єднання громадян. За загаольним правилом дублікат може посвідчити (видати) лише той орган, який має оригінал документа. Положення про порядок легалізації об*єднань громадян передбачає, що легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і
    міжнародних громадських організацій здійснюється Мінюстом, їх місцевих осередків та місцевих об'єднань громадян - Головним управлінням юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. Отож, необхідно звернутися з заявою до відповідного органу (мінюст чи виконком), який Вас зареєстрував. Що стосується статуту, то дублікат то Ви отримати зможете, але ж його посвідчити ще треба... Тому для відновлення статуту слід його заново створити і звернутися до органу з заявою про видачу дублікату, а потім про внесення змін до статуту. Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об'єднання громадян, до реєструючого органу подаються: 1) заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником; 2) протокол з'їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення); 3) статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами; 4) оригінали свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його статуту (положення). З 4 пунктом проблеми, у Вас не має оригіналу... Замість нього слід буде подати заяву про його втрату та дублікат.

    МАЙНОВИЙ ПАЙ
    Після смерті матері я, як спадкоємець, вирішив забрати в особисте користування землю і майновий пай, які знаходились в оренді КСП "Маяк". Директор КСП "Маяк" Корзун Леонід Олександрович, землю я віддав в оренду КСП "Маяк" на майновий пай на суму 23000 грн. я хочу взяти автомобіль, але він оцінив автомобіль 1982року КАЗ-608В в 12000грн який наданий момент знахотиться практично в розібраному стані без коліс і інших запчастин і віддавати мені на цей пай нехоче говорить щоб взяти на пай я повинен дати йому майнові сертифікати на сумму 32000грн.. Є іще автомобілі які оцінені в Зил130-1100грн. і Газ-3700 600грн одного руку випуску 1992 і находяться в робочому стані, він забрав собі автомобіль Газ-3700 за 600грн. Як забрати мені автомобіль ЗИЛ-130, віддавати він не хоче? Чи правильно це? Як я маю вчинити в такому випадку? Чи маю я право на отримання копіїї документів в яких вказана ціна всього майна яке видається на майнові паї?
    ВІДПОВІДЬ:

    Дане питання врегульоване Законом України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) та іншими нормативно-правовими актами України, з метою забезпечення виконання Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки", зокрема, Порядком розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств.

    Відповідно до п.16 зазначеного порядку визначення конкретного майна для виділення окремому власнику чи групі власників майнових паїв може бути здійснене одним із нижченаведених способів за рішенням зборів співвласників:
    1) за структурою пайового фонду;
    2) за конкретним майном за взаємною згодою співвласників;
    3) на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону.

    Спірні питання щодо розподілу майна між співвласниками вирішуються в судовому порядку. Ви маєте право ознайомитись з рішення зборів співвласникам щодо майна, яке підлягає розподілу і щодо способу його розподілу. Отож, ви можете звернутися до правління з заявою про видачу вам такого рішення, де і буде зазначена ціна майна. Процедура отримання бажаного автомобіля залежить від рішення зборів щодо способу виділення майна: чи це аукціон, чи за згодою всіх співвласників, чи відповідно до структури пайового фонду. Тобто більш детально все це передачане у рішенні зборів, де передбачено:

    1) Групи співвласників, які виявили бажання отримати свої майнові паї у натурі у спільну часткову власність єдиним комплексом, та список осіб, які прийняли рішення отримати майно в індивідуальну власність та список осіб, які з різних причин не прийняли жодного із рішень щодо розпорядження належними їм майновими паями;

    2) За кожною із таких груп:

    загальна вартість майнових паїв, що належать співвласникам, та загальний відсоток цих паїв у пайовому фонді реорганізованого підприємства, який записується у Свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат);

    загальна вартість майнових паїв та загальний відсоток паїв осіб у пайовому фонді реорганізованого підприємства, які виявили бажання отримати паї в індивідуальну власність;

    загальна вартість майнових паїв та загальний відсоток невитребуваних паїв;

    вартість майна за групами, відображеними в структурі пайового фонду;

    переліки майна для виділення у натурі окремо для кожної з груп співвласників, які виявили бажання отримати свої майнові паї у натурі у спільну часткову власність єдиним комплексом; для виділення майнових паїв особам, які виявили бажання отримати свої паї в індивідуальну власність, та для виділення невитребуваних паїв особам, які з різних причин не прийняли жодного з рішень щодо розпорядження належними їм майновими паями.

    Дозвіл на розташування об"єкту торгівлі та сфери послуг
    Я приватний підприємець, платник єдиного податку взяв в аренду нежитлове приміщення для влаштування інтернет клубу. Отримав нотаріальне погодження власника приміщення на вікористання приміщення під інтернет клуб. В свідотстві про сплату единого податку мені доволено займатися певними видами діяльності на теріторії України. Отримав дозволи від СЕС, та пожників на початок роботи. Чи необхідно мені отримувати дозвіл з Депортаменту Економіки Міської Ради на "розташування об"єкту торгівлі та сфери послуг"? Згідно позиції Держкомпідприємництва щодо розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг з набранням чинності частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з 05.10.2006 правових підстав для видачі органами місцевого самоврядування дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг (та подібних до нього) немає. Прошу Вашого роз"яснення щодо цього питання. Якщо потрібно отримувати цей "дозвіл" то які заходи проводяться щодо піприємця при неотриманні відповідного дозволу.

    ВІДПОВІДЬ:

    Питання в даній сфері регулюється нормами податкового законодавства (зокрема, Законом України "Про систему оподаткування "(1251-12) і Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 56-93 (56-93) "Про місцеві податки і збори"), в зв'язку з чим місцевими органами влади була введена видача дозволу на розміщення об'єкту торгівлі і сфери послуг.

    Однак, з набуттям чинності 05.10.2006 р. частини першої статті 4 Закону України [від 06.09.2005 р. N 2806-IV (2806-15)] "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" правових підстав на оформлення та видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі (і подібних до нього) немає, оскільки необхідність його отримання не передбачена жодним законом України.

    Відносно можливої відповідальності за діяльність без зазначеного дозволу, то це стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) в частині "здійснення господарської діяльності без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його отримання не передбачено законом.

    Слід зазначити, що позиція Генеральной прокуратури України, Державної податкової адміністрації різнятья з позицією Держкомпідприємництва. Вони вважают, що зазначений дозвіл необхідно отримувати. Така позиція зв*язана з тим, що відповідно до пункту 10 статті 10 Закону N 2807 "Про благоустрійнаселених пунктів"(2807-15) до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить, зокрема, надання на території об'єктів благоустрою дозволу на розміщення будівель і споруд торговельного та іншого призначення. Тобто видача дозволу на розміщення об'єктів торгівлі передбачена чинним законодавством України і відповідає вимозі ст.4 ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

    Не слід забувати і про Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори", який передбачае такий збір, і хоча він і не має назву "Закон", але має юридичну силу закону. Отож, краще отримати зазначений дозвіл чим йти всупереч позиції ДПА і ГПУ.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:01.

  4. Вверх #4
    Парикмахерская. СПД
    Здравствуйте! Я оформлен частным предпринимателем на "едином налоге", у меня салон красоты,все документы в норме, работаю более года,персонал 6 человек. Вопрос: могу ли я открыть салон красоты "парикмахерскую на колесах", то есть соответственно оформить вагончик как парикмахерскую и выезжать на рынки в киевскую область для предоставления услуг парикмахерской? Какие необходимо разрешения и какие проблемы могут возникнуть на местах?

    ВІДПОВІДЬ:
    Ви вже зареєстровані та знаходитись на спрщеній системі оподаткування та обілку, тому звернемося одразу до Правил побутового обслуговування населення. Відповідно до п.5 цих Правил, виконавці для провадження діяльності з надання побутових послуг залежно від специфіки побутових послуг, що надаються, можуть мати окремі приміщення або будівлі, павільйони, кіоски, пересувні майстерні та приймальні пункти, спеціально обладнані відповідним устаткуванням.Отож, дозволяється мати пересувні майстерні. Але ці пересувні майстерні необхідно належним чином оформити. Так, п.1.2 Інструкції щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних, зазначає, що приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому згідно з вимогами Положення про порядок присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95 N 674. Ви вже організували один салон, тому і пересувні приміщення зможете організувати. і правильно оформити Щодо інших моментів, то всі документи та сплати оформлюються за місцем вашої реєстрації, крім відведення місць для пересувної майстерні. Тут необхіндо буде отримати письмовий дозвів місцевого органу державної виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) і за узгодженням його з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, пожежної охорони, державної автоінспекції та архітектури. А саме ж відведення місць для розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється відповідно до вимог Єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,правил користування ними й охорони (розділ V), затверджених постановою КМУ від 30.03.94 р. №198. Проблем не повинно бути, тільки час, який необхідно потратити. Успіхів.

    Зміна договору в судовому порядку відповідно до статті 652 ЦК України
    22.08.2006 між мною фізична особа (не підприємець) та Банком було укладено кредитний договір. Ніяких обмежень стосовно цільового використання коштів в договорі не було встановлено. Договір було укладено в доларах США. Зрозуміло що на той час курс долара був зовсім інший (прибилзно 5,5). Оскільки на сьогодні курс дол. США по відношеню до гривні складає 8 грн., то зрозуміло, що на сьогоднішній день мені дуже важко сплачувати платежі за кредитом. Я неодноразово зверталась до банку з пропозициєю надати мені кредитні канікули, зокрема звільнити мене від сплати тіла кредита на один рік. Процени за кредитом, я погоджуються весь цей рік платити. Але банк не погоджується.
    В звя'зку з чим я вирішила зверунтися до суду із позовом, і в примусовому порядку зобовязати Банк змінити умови договору. Як на підставу своїх вимог я буду посилатися на ст. 652 ЦК України, яка передбачає що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони. Крім того дана стаття передбачає наявність одночасно 4-ох умов. Вважаю що дані умови також присутні в моєї ситуації. Зокрема в кредитному договорі не написано, що ризик зміни валютного курсу покладається саме на мене.
    Скажить будь ласка: чи розповсюджються положення статті 652 ЦК на мої правовідносини з банком? чи можу я звертатися до суду з таким позовом? Чи є в Україні схожі прецеденти? Чи можу я очікувати на позитивне рішення суду? Завчасно дякую!
    ВІДПОВІДЬ:

    Положення ст.652 ЦК розповсюджуються на всі договірні правовідносини, на договір банківського кредиту також. Так, ви можете звернутися до суду з зазначеним позовом. Що стосується прецедентів, то наш партнер, проект ЮрдопомогА, пішов нам на зустріч і виложив матеріали судової практики саме по вашому питанню щодо ст.652 ЦК "Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин". Позитивне рішення суду можливе. Сказати з впевненістю ми не можемо. Ст.652 ЦК передбачає низку підстав, які мають оціночний характер, тобто на розсуд судді. Авжеж, нам хочеться тлумачити обставини справи на користь клієнта, але як вирішить суд ми не знаємо. Зокрема, питання щодо такої підстави: "в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане". Тут Ви і банк повинні були бути у таких обставинах, які не могли привести до думки, що курс долару стане 8 грн. То був ще 2006 рік. Банк скаже, що він передбачав зростання курсу долару і саме тому запропонував такі умови договору. Як бути судді? Щодо ризику, то теж питання: так, в кредитному договорі не написано, що ризик зміни валютного курсу покладається саме на вас, але в статті у п.4 зазначено, що "із суті договору або звичаїв ділового обороту НЕ ВИПЛИВАЄ, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона". Отож, у договорі може прямо не зазначатися хто несе ризк зміни валютного курсу, але це може витікати з інших положень, наприклад, якщо зазначено, що Ви зобов'язуєтесь повернути кредит у доларах США та сплатити проценти. З цього витікає, що ви готові взяти на себе зобов*язання по валютному кредиту і звертати увагу на курс по відношенню до національної валюти. Висновок: складне питання, позитивне рішення можливе, але більш легше буде банку доказувати свою правоту ніж вам. Доречі, зверніть увагу на договір, можливо в ньому вирішено питання про підсудність спору і Ви будете змушені подавати позов не за місцем знаходження відповідача, а у якійсь суд харківської області.

    Арешт житла
    Добрий вечір! У мене таке питання. Місяць тому(20.06.2009) я придбав квартиру за власні кошти у людини, яка згідно усіх документів являється власником. Ми уклали договір купівлі - продажу та нотаріально його завірили. Через деякий час я звернувся до БТІ(20.07.2009) щодо реєстрації права власності на це житло, але мені відмовили. Причина: на дану квартиру 17.07.2009 було накладено арешт слідчим РВ УМВС у звязку із порушенням крим.справи по ст.190 КК України. Виявляється, що продавець(особа, що продала мені квартиру) придбав законно цю квартиру у іншої особи(відносно якої порушено справу), яка заволоділа нею шляхом шахрайства(підробила документи на спадщину). Поясніть будь - ласка, які можливі наслідки( квартира залишиться у мене?) та дайте пораду?! Дякую!
    ВІДПОВІДЬ:

    Дане питання врегульоване ст.388 ЦК. Спочатку необхідно визначитись чи є ви добросовісним набувачем. Межа між добросовісним і недобросовісним володінням установлюється судом, виходячи з презумпції добросовісності набувача. Для її спростування має бути доведено, що набувач навмисно чи з грубої необережності не взяв до уваги конкретних обставин угоди, з яких чітко видно, що річ відчужується неправомірно. З наведеного вами можно зробити висновок, що ви є добросовістним набувачем.
    У добросовісного володільця майно може бути витребуване, але не завжди. Витребування майна від добросовісного набувача залежить від умов, за яких річ вибула з володіння власника чи особи, якій він передав майно за договором, та оплатності (безплатності) придбання. Якщо майно було загублене власником, викрадене в нього чи вибуло іншим шляхом поза його волею, то воно підлягає поверненню власнику, хоча б добросовісний набувач і придбав річ оплатно. Це ж правило діє і тоді, коли річ вибула з володіння особи, якій власник передав її за договором. Головне, щоб майно вибуло з володіння власника не з його волі (пожежа, повінь та інші стихійні явища, у зв'язку з якими річ вибуває з володіння власника фактично поза його волею). У випадку, коли річ вибуває з володіння власника за його бажанням (він може передати її на зберігання), власник несе ризик вибору контрагента, якому він вирішив довірити своє майно. Якщо власник неналежним чином поставився до вибору особи, яка б заслуговувала довіри, то він позбавляється права вимагати повернення речей від добросовісного набувача, але йому надається можливість вимагати відшкодування збитків від особи, яка не виправдала його довіру за договором.
    Всі ці обставини будуть з*ясовані під чіс слідства, тому і накладен арешт, щоб в разі необхідності повернути потерпілому квартиру. Справа порушена за ст.190 КК "Шахраство", отож, вочевідь, квартира була передана з власної волі: нотаріус з власної волі оформив спадщину не побачиши підробки. Тому квартитра, скоріше з всього, залишиться у вас, а потерпілому будуть відшкодавані збитки злочинцем. Порада: сходити до слідчого і дізнатися про обставини щодо квартири. Слідчий буде радий вас бачити, одразу й допитає.

    Арешт майна.
    Я з жінкою маємо двох дітей: доньку (24 роки) - від першого шлюбу моєї жінки (жінки чоловік помер, а я її доньку, так би мовити, не всиновлював) та спільного сина (12 років). Я, жінка та син проживаємо у купленій 3-кімнатній квартирі, оформлений на жінку. Донька з онукою (5 років) в квартирі не проживать, а тільки зареєстровані. Вона вже 7 років мешкає зі своїм чоловіком у цивільному шлюбі за місцем його проживання. Це можуть письмово підтвердити наші сусіди.
    Донька отримала у банку споживчий кредит (приблизно на 2000 гривень) на придбання фотоапарату. Гроші банку перестала повертати. Зателефонував нам представник банку і повідомив, що вони можуть описати частку нашого майна, щоб повернути свої борги (борги доньки). Чи правомірні дії представників банківської установи?
    Попередньо вдячний.
    ВІДПОВІДЬ:

    Після досягнення повноліття особа вважається повністю деліктоздатною, тобто здатною самостійно нести відповідальність за своїми забовв*язаннями. У даному випадку доньці - 24 роки. Вона самостійно і особисто набуває права і обов*язки, а також несе відповідальність за них. Батьки вже не відповідають за їхні дії. Банк вводить Вас в оману. Можливо Ви виступали поручителем за договором кредиту, тоді відповідно до ч.1 ст.554 ЦК, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Тоді про вашу відповідальність казати можно. Але "описати майно" (забезпечення позову) можливо тільки за ухвалою суду. Якщо сумма лише 2000 грн, то навряд буде така ухвала суду, бо відповідно до ч.3 ст150 ЦПК, забезпечення позову допускається якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Отож, співробітник банку просто виконує свою роботу і хоче налякати боржників, дзвонить Вам, бо доняка зареєстрована саме у Вас: надайте йому її телефон - це не така сума щоб ховатися.

    Кредитування
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации:
    в апреле месяце этого года пришло письмо на моё имя от ООО "Кредит Колекшн Груп" о том, что мой долг согласно договора №....перед ООО "Кредит Колекшн Груп" составляет на 26.06.2005 г. 208,81 грн. А также написано что ООО "Кредит Колекшн Груп" очень хочет помочь, и предлагают воспользоваться праздничным предложением: оплатить им не 208,81 грн., а 146,17 грн. до определённого периода. На обратной стороне письма находиться заявка для оплаты на счёт ООО "Кредит Колекшн Груп".
    Есть и номер телефона инспектора для разрешения вопросов по состоянию долга.
    А теперь предыстория: в 2005 году (точную дату уже не помню) оформляла кредит на мобильный телефон в кредитном союзе "Фаворит" (г. Черкассы). Регулярно вносила положенные платежи по кредиту. Последний платёж (очень хорошо помню), насчитали мне сумму, я оплатила, ещё и переспросила, все ли платежи я осуществила, на что мне ответили – ВСЕ. Соответственно, спустя года два, раз вопрос по кредиту закрыт, договор и квитанции я выбросила. Теперь у меня нет ни доказательств о том, что я оплачивала и сколько оплачивала.
    Для меня не составляет большой проблемы оплатить эту сумму,… ,но, где же логика…,и остаются не понятные, для меня, вопросы:
    1) кредит брала в кредитном союзе "Фаворит", а теперь, не понятно почему, должна
    вносить сумму (тоже не понятно, от куда, появившись) на счёт ООО "Кредит Колекшн
    Груп»;
    2) был ли остаток (долг);
    3) если был, то почему в кредитном союзе «Фаворит» не сказал сразу…, я оплатила бы, и не было бы всей этой путаницы…
    По предлагаемому номеру телефона ООО "Кредит Колекшн Груп»
    я связалась с инспектором, и задала ряд таких вопросов, на что ответили, что, так бывает
    скорее всего, что-то работники недосмотрели, упустили,….,и так далее (по сути, это ошибка КС «Фаворит»). А перечислять деньги на счёт ООО "Кредит Колекшн Груп», потому что, КС «Фаворит» обанкротился, и всеми вопросами этого союза занимается ООО "Кредит Колекшн Груп».
    Я им на всё ЭТО ответила, что проконсультируюсь с юристами.
    На что они мне сказали, чтоб я не долго думала, и оплачивала, потому что, начнут начислять пеню по двойной ставке НБУ.

    Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации и подскажите, как правильно себя вести при таких обстоятельствах.
    ОТВЕТ:

    В наличии спор. Одна сторона утверждает, что все свои обязанности исполнила, а другая требует исполнения обязательства за договором. В этом случае упор делается на доказательства своей позиции. Все свои доказательства надлежащего исполнения обязательства Вы выкинули. Однако в данном случае были финансовые обязательства, а наша система финансового учета и контроля основана на принципе двойного отображения финансовой операции. Ваши платежи по кредиту должны были отобразится у вас на квитанциях об уплате и у кредитного союза в соответствующих документах (например, приходный кассовый чек если платили через их кассу). Поэтому следует обратиться непосредственно к кредитору не по телефону, а лично. Попросить у них документы по вашему кредиту. Сделать себе копии и если действительно присутствует недоплаты, то заплатить требуемую сумму. Данные действия желательны для того, чтобы иметь доказательства в случае повторного требования по погашению кредиту и для того, чтобы удостоверится в отсутствии мошенничества (возможно письмо составил злоумышленник, счет подставной, на телефонный звонок отвечал соучастник или злоумышленник непосредственно). Касательно того, что теперь Вы будете вносить сумму на счет ООО "Кредит Колекшн Груп» вместо КС "Фаворит", то это вполне возможно если ООО "Кредит Колекшн Груп» его правонаступнк.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:01.

  5. Вверх #5
    Стягнення коштів з банку.
    Добрий день, скажіть будь ласка. Ми підприємство, в 2002 р. уклали з банком договір банківського рахунку. Приблизно з кінця 2008 р. банк перестав виконувати свої обов'язки за договором, зокрема не виконує наші платіжні доручення на перерахунок коштів з нашого поточного рахунку на рахунок контрагентів. В лютому 2009 році в банку введено тимчасову адміністрацію. В липні 2009 р. ми звернулися до банку з вимогами закрити договір банківського рахунку, та повернути належні нам кошти. Але банк повертати кошти відмовляється, оскільки з лютого 2009 р. в банку введено тимчасову адміністрацію, та відповідно до ст. 85 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" у зв’язку з введенням тимчасової адміністрації, встановлено мораторії на задоволення вимог кредиторів. Але ст. 85 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що "...Мораторій не поширюється на обслуговування поточних операцій, здійснюваних тимчасовим адміністратором, на вимоги щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, а також на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку із зобов'язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку..." Таким чином, на нашу думку ми маємо право вимагати від банка видати наші гроші, які знаходяться на поточному рахунку (звертаємо Вашу увагу не на депозитному, а на розрахунковому (поточному) на підставі принаймні двох положень статті 85: 1) Тимчасова адміністрація не поширюється на обслуговування поточних операції, здійснюваних тимчасових адміністратором (а обслуговування розрахункового рахунку є поточною операцією); 2) Тимчасова адміністрація не розповсюджується на зобов’язання, які виникли у зв’язку із зобов’язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації.
    Чи правильні висновки ми зробили? Дякуємо.
    ВІДПОВІДЬ:

    Не зовсім. Частина 4 ст.85 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" передбачає певні умов при наявності яких мараторій не діє на зобов*язання банку.
    Перша умова - поточна операція (тут Ви вірно визначили).
    Друга умова - час (під час дії тимчасової адміністрації).
    Третя умова - призначення платіжної операції (на вимоги щодо: 1) виплати заробітної плати, 2) аліментів, 3) відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, 4) авторської винагороди, 5) задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку із зобов'язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку).
    Тільки при наявності всих цих умов мараторій не діє. У даному випадку Ви не звернули увагу на третю умову - призначення платежу. Тому якщо Ви бажаєте повернути кошти до спростування мараторію, то спрямовуйте платіж на виплату заробітної платні.

    Запитання по військовому квитку
    У мене така ситуація: у 2000 році після відповідного обстеження у мене в довідці військкомату (яка замість військового квитка) було записано що я записаний в запас відповідно до ст. 17в гр. 1 (наказу МОУ № 2-94) з формулюванням "непрідатний до військової служби в мирний час, обмежено здатній у воєнний час". Потім термін дії довідки сплив і я (у 2005) прийшов на повторне мед. обстеження і військкоматівський психіатр сказав, що у мене в їх журналах записані різні діагнози в одному - психоз, тобто ст 17в, а в іншому журналі - хронічна шизофренія, тобто - ст. 15б що і було внесено до довідки за допомогою квадратної печатки (на звороті), після чого я попросив додаткове обстеження, яке встановило вже третій діагноз, - розлад особистості - ст. 18б, що і було внесено вже третім пунктом у військовому квитку. Зокрема під час мед. обстеження було встановлено, що у мене немає іншого психічного захворювання окрім розладу особистості, а у військовий квиток додалася вже третя психіатрична стаття. У мене такі питання: які проблеми з працевлаштуванням у мене можуть виникнути у зв'язку з наявністю у мене таких статей у військовому квитку? Чому у військовому квитку залишилися статті захворювань, яких, як виявилось, у мене немає (адже коли я закінчив медучилище мені замінили код посадової квалафікації на новий, а старий код викреслили)? Чи можна зробити так щоб з документа викреслили пункти, що не відповідають дійсності і якщо так, то що треба для цього зробити? Чи існує закон за яким військовий квиток по досягненні 25-річного віку стає недійсним?
    Заздалегідь вдячний за Ваші відповіді.
    ВІДПОВІДЬ:
    Щодо працевлаштування, то відповідно до ст.25 КЗпП, при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством. ч.2 ст.22 КЗпП, вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватись законодавством України. Щодо стану здоров*я, то будуть вимагати не військовий квитог, а довідку з медустанови. Статті захворювань залишились, бо вони були виявлені, а у військовому квитку ставляться всі ці відмітки. Ці пункти не викреслюються, дивляться по останній відмітці. Якщо хочете викреслити, то тільки шляхом отримання нового військового квитка - подати заяву про втрату військового квитка. По досягненню особою 25 річного віку квиток не стає недійсним.

    Прописка ребенка без согласия собственника квартиры
    Имеет ли право претендовать на квартиру человек, имеющий временную прописку? В нашей квартире прописана невестка по временной прописке. Может ли она прописать родившегося ребенка в нашей квартире без согласия отца,которому принадлежит 2/3 квартиры, 1/3 принадлежит сыну. Может ли сын прописать рожденного ребенка без согласия своего отца?

    Ответ:
    Претендовать на право безвозмездного получения части собственности этой квартиры она не может, только за договорами дарения, покупки-продажи, мены и т.п. Прописка (регистрация места жительства) в этой квартире дает ей право проживать в этой квартире и все остальные связанные с этим права (приводить гостей, использовать кухню, санузлы и т.д.). Согласно ч.2 ст.156 ЖК на вселение несовершеннолетних детей к их родителям, согласие собственника жилья не требуется. Следовательно, согласия собственника квартиры (отца, которому принадлежит 2/3 квартиры) не требуется для регистрации места жительства ребенка.

    Прописка дитини
    Добрий день!
    Батьки дитини 4 років розлучилися. Батько прописаний у приватному будинку своєї матері, мати з дитиною наймають квартиру і ніде не прописані. Якщо батько дитини пропише дитину до своєї матері чи має право туди приходити чи проживати там і мати дитини, і які проблеми можуть винукнути у взаєминах з матірю дитини.
    ВІДПОВІДЬ:

    Формально мати дитини не отримає право проживання, але вона зможе безперешкодно відвідувати свою дитину у будь-який час, виховувати її, спілкуватися та здійснювати інші особисті нематеріальні права щодо дитини (більшість з яких передбачена Сімейним кодексом). Саме реалізація цих прав може створити певні незручності та викликати конфлікти. Тут будуть конфліктувати два особистих права. Права приватної власності на житло (власник може нікого не пускати) і право матері щодо своєї дитини. Тут повиненне бути взаємопорозуміння і уступки. Так, мати може залишитись з дитиною і проживати поряд з нею (реалізуючи свої права щодо дитини, а не право проживати). Тому фактично мати "отримає" і право проживання.

    Банківський кредит
    Два роки тому я взяв у приватбанку в кредит нове авто ( термін кредиту 5 років). Сплачував по різному, бувало що із запізненнями(криза), але що разу при запізнілому сплаченні платив і пеню, тобто виходив "в нуль". На даний час заборгованності по кредиту не маю, та у квітні банк подає на мене до суду, так як станом на 12 лютого в мене була заборгованність 1000 грн по відсоткам ( яку я 14 лютого закрив). Вимагають сплатити всю суму кредиту. За місяць до цього у мене "з'являється" поручитель (без мого відома) фірма яка зареєстрована в м.Дніпропетровськ. Банк позивається і до мене, і до поручителя, хоча я цю фірму поручатися за мене не просив. Запитання: якщо я на даний час не маю ніякої забаргованності по кредиту в мене є шанси залишитися з автомобілем чи краще його спалити. Грошей, щоб виплатити залишок по кредити зразу в мене не має. Що мені потрібно робити? Дякую.
    ВІДПОВІДЬ:

    Авжеж, є шанси залишитися з автомобілем. Суд повинен побачити, що кредит вже сплачен. Щоб не гадати, слід пійти до судового засідання та показати квитанції про погашення кредиту (якщо не має квитанцій, то на славах заявити про це та подати клопотання про перевірку цих даних). А ще краще не чекати судового засідання, а піти до банку, де брали кредит. Показати, що Вас викликали до суду (судову повістку та й конверт не буде зайвим), показати квитанції про сплату кредиту, расказати про проблему. Після цього Вас направлять в юридичній відділ банку або зв*яжуться з ним через телефон. Юрист банку подивиться документи на достовірність і прийме рішення про повернення позовної заяви, якщо все так як ви зазначили. Щодо поручитися, то, взагалі, не звертайте уваги

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:00.

  6. Вверх #6
    Муж иностранец, может ли он иметь двойное гражданство. и разрешено ли оно вообще в Украине.
    ВІДПОВІДЬ:
    Дане питання врегульоване на найвищому юридичному рівні. Ст.4 Конституції Украіни - "в Україні існує єдине громадянство." Отож, подвійне громадянство в Україні заборонено. Щоб отримати громадянство України, Вашому чоловіку необхідно буде вийти з громадянства тієї країни, громадянином якої він на даний момент є. Основні момент отримання громадянства України містяться в ЗУ "Про громадянство України"

    Выписка детей
    В приватизированной квартире был прописан ребенок женщины, которая является дочерью жены хозяина квартиры(не его дочь). Год назад ребенок был выписан. Сейчас хозяин продает квартиру, не представляя никаких документов о разрешение на выписку ребенка. Предоставлена только справка от паспартиски о том ,что из квартиры все выписаны, за исключением жены хозяина. Это правомерно? Нужно ли покупателю квартиры требовать от хозяина квартиры(квартира только его) разрешительные документы на выписку ребенка?
    ВІДПОВІДЬ:

    Ні, не треба вимагати документів, які б дозволяли зняти з реєстрації дитину. Якщо дитину зняли з реєстрації до 2006р, то це регулювалося Тимчасовим порядком реєстрації фізичних осіб за місцем проживання. За цим Порядком дозвіл органу опіки і піклування потрібен тільки щодо неповнолітніх, які не мають батьків, та осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування. На даний момент цей Порядок втратив чинність. "Примірний регламент з оформлення документів та контролю з питань реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні", який регламентує ці відносини на даний момент, так само визначає правила зняття реєстрації дитини: не треба дозволу.

    Слід зазначити, ЗУ "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" встановлює, що для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого
    майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна
    попередня згода органів опіки та піклування. Тут закон вимагає згоди органу опіки і піклування завжди. Отож, при вчиненні правочинів (договорів купівлі-продажу, дарування, міни і т.д.) згода завжди необхідна, а при знятті з реєтсрації тільки в окремих випадках. У Вашому випадку такої згоди органу і піклування не потребується.

    Рішення органів місцевого самоврядування
    У 2007 році, під час складання та оприлюднення рішення Виконавчого комітету міської ради, попереднім секретарем у документі було допущено помилку, що впливає на зміст рішення. Однак помилку було виявлено тільки у 2009 році і щодо цього виникли певні суперечки.
    Будь ласка, дайте відповідь на наступне питання: яким саме законом України (а головне, яка саме стаття цього закону) чітко регулює порядок внесення виправлень у нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування.
    ВІДПОВІДЬ:

    Дане питання не врегульоване законами України, а разроблене у межах науки теорії права. Нормативно-правові акти змінюються шляхом прийняття нового акту цим же органом або вищим органом. Отож, у даному випадку внести виправлення (зміни) можливо або шляхом прийняття нового рішення (яке вносить зміни) виконавчим комітом ради або прийняттям рішення міською радою (вона є вищою по відношення до виконавчого комітету). Наприклад, буде таке рішення "Про внесення змін до "такого - то" рішення". У змісті буде зазначено, що "такий-то" виконавчий комітет прийняв рішення замінити "так слово" на "таке". Для законів України така практика є досить поширеною (коли змінюють стару назву органа на нову).

    Оформление опикунства
    Добрый день. У меня сложилась следующая ситуация. В этом году умерла моя сестра. Она была замужем и у нее остался ребенок 9 лет. Муж не работает. Проживали они в германии,но сами являются граждами российской федерации. Подскажите, возможно ли оформить двойное опикунство на ребенка и куда обратиться? Двойное опикунство хочет оформить моя мама, для ребенка она бабушка. Подскажите, пожалуйста.
    ВІДПОВІДЬ:

    Відповідно до п.2.2 Правил опіки і піклування, опіка (піклування) над неповнолітніми дітьми встановлюється, якщо батьки: померли; невідомі; визнані в судовому порядку безвісно відсутніми або померлими. Опіку (піклування) може бути встановлено і при житті батьків неповнолітніх дітей у випадках, коли батьки: судом позбавлені батьківських прав або прийнято рішення про відібрання дитини і передачу її під опіку незалежно від того, позбавлені вони батьківських прав чи ні, оскільки перебування з ними небезпечне для життя дитини; визнані у встановленому порядку недієздатними або обмеженодієздатними (психічно хворі, розумово відсталі або перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні в лікувально-профілактичному закладі чи на державному утриманні в будинках-інтернатах); понад шість місяців не можуть займатись вихованням своїх дітей (засуджені до позбавлення волі на тривалий час за скоєння злочину, за станом здоров'я (інваліди I-II групи) тощо); понад шість місяців не проживають разом з дитиною та без поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не виявляють щодо дитини батьківської уваги та турботи або підкинули (залишили) дитину, і це підтверджено відповідними актами, складеними органами внутрішніх справ; відмовились від дітей в установленому законом порядку; виїхали на постійне місце проживання або на постійне місце роботи за кордон чи перебувають у довготривалому відрядженні. У даному випадку живий один із батьків, а тому треба дивитися на наявність підстав (зазаначені вище), коли закон дозволяє встановити піклування за цих обставин. Опіка встановлюється за місцем проживання особи, яка підлягає опіці, або за місцем проживання опікуна.Отже, законодавство України дозволяє встановити піклування.

    Правоустанавливающие документы на магистральную тепловую сеть
    Какие документы являются правоустанавливающими на магистральную тепловую сеть? Вариант ответа "та множество каких" НЕ принимается.
    Дайте ответ четко по пунктам, если этот пакет документов предусмотрен каким то нормативным документом - дайте ссылку каким именно.
    Вообщем жду обоснованого ответа который обгрунтовывается нормами права, а не себьективным мнением!
    ВІДПОВІДЬ:

    Відповідно до ч.1 ст.19 ЗУ "Про теплопосточання", діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності, зокрема, на основі договорів оренди, підряду, концесії, лізингу та інших договорів. Відповідно до ч.1 ст.22, зміна форми власності або перехід права власності на відповідні об'єкти з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії, яка здійснюється в порядку, передбаченому законами України, не повинна призводити до погіршення умов та якості теплопостачання споживачам. Отож, правоустанавлюючими документами на магістральну теплову мережу можуть бути будь-які передбачені законом документи: договір купівлі-продажу (міни, дарування - у теорії), а також спеціальні договори оренди, підряду, концесії, лізингу. Особливістю є те, що господарська діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії підлягає ліцензуванню.

    Написание русской фамилии
    Добрый день!Моя фамилия по-русски пишется Прокопьев,родился в 1986 году,следовательно свидетельство о рождении выписано на русском языке.Моему отцу,когда сдавал советский паспорт,в новый,украинский записали фамилию как Прокопьєв,хотя правильно с апострофом (Прокоп'єв).У меня паспорт тоже выписан на фамилию Прокопьєв,а у мамы написано правильно,с апострофом.Мне в ЗАГСе предложили выписать повторное свидетельство на украинском языке,чтобы я смог поменять паспорт на фамилию Прокоп'єв.Проблема еще и в том,что в военкомете я приписан как Прокоп'єв,и все медицинские справки с болезнями тоже выписаны на Прокоп'єва.Получатся, есть резон менять паспорт и остальные документы,где написано не по правилам украинского языка?Проблема в том,что через 2 недели я получу диплом на фамилию Прокопьєв.
    1.Имея новый паспорт,как доказывать,что диплом принадлежит мне,ведь паспортный стол не дает никакую справку о смене?
    2.Владелец квартиры,в которой прописан,категорически против смены мною паспорта,нужно ли заново прописывать паспорт в квартире,и как противостоять его несогласию?
    ВІДПОВІДЬ:

    Змінюйте на "Прокоп'єв". Життя ще довге і не раз будуть якийсь "проблемки". Крім того, певна кількість документів записана вже на призвище "Прокоп'єв". Щоб доказати, що диплом чи інші документи належить вам, хоча і зазначені на призвище "Прокопьев" слід звернутися до суду в рамках окремого провадження. Так, п.6 ч.1 ст.256 ЦПК встановлює, що суд розглядає справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті. Таким чином, через суд ви отримаєте необхідне вам підтвердження. Подання цієї заяви до суду регулюється ст.ст. 256-259 ЦПК. В новому паспорті слід поставити відмітку про реєстрацію місця проживання. Для цього достатньо буде надати паспорт і отримане рішення суду (чи навіть без рішення). В органах реєстрації міститься спеціальний журнал, де зазначено, що Ви "десь" зареєстровані. На підставі цього запису у журналі Вам і поставлять відмітку про реєстрацію. Отож, тут згода власника квартири і не знадобиться. А на його не згоду можете не звертати увагу - в нас же не кріпостне право.

    Сроки КАС.
    Уточню свой вопрос еще раз и дайте ссылочку на Закон или другой документ, где ясно сказано, что если орган не выполнил требования ЗУ в срок, установленный этим Законом, то со СЛЕДУЮЩЕГО дня это решение не законно.
    В соответствии с КАС срок обращения в суд ограничен 1-м годом. Измаильский горсовет в 2002 г. принял незаконное решение о рыночном сборе – делил место для торговли на погонные и квадратные метры. Решение действовало до июля 2008 г. хотя по п.9 ЗУ "Об основах государственной регуляторной политике в сфере хоз. деятельности" местные советы обязывались в течение года, т.е. до 23.01.2005. пересмотреть свои регуляторные акты, что не было сделано.
    Вопросы:
    1. Считается ли это решение незаконным с 24.01.2005 г?

    C уважением, Владимир.

    ВІДПОВІДЬ:

    Такої прямої конкретної норми не існує (це встановлюється в рішенні суду по справі). Але існують загальні правила обчисленя строків. Такі правила однакові і містяться в наукових положення теорії права. Деякі з цих правил містяться в ЦК, КК, КПК, КАС. Так, виходячи з ч.1 ст.103 КАС, можливо стврджувати, що "перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок." У даному випадку календарна дата - 23.01.2005, а отже з 24.01.2005.

    HELP ME!!!!!!!!!!!
    В соответствии с КАС срок обращения в суд ограничен 1-м годом. Измаильский горсовет в 2002 г. принял незаконное решение о рыночном сборе. Решение действовало до июля 2008 г. хотя ро п.9 ЗУ "Об основах государственной регуляторной политике в сфере хоз. деятельности" местные советы обязывались в течении года, т.е. до 23.01.2005. пересмотреть свои регуляторные акты, что небыло сделано.
    Вопросы:
    1. Считается ли это решение незаконным с 24.01.2005 г?
    2. Всегда ли применяется годичный срок обращения в суд или, если незаконное решение местных органов власти не имеют ограничения по сроку и касается неопределенного количества лиц?
    Ответы прошу дать со ссылкой на ЗУ, постановления ...
    C уважением, Владимир.

    ВІДПОВІДЬ:

    Так, дійсно ч.2 ст.99 КАС встановлює річний строк для звернення до суду з метою захистити свої права. Щодо незаконності рішення про ринковий збір ми не можемо сказати, бо ніяких даних не було зазначено. ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" вимагав привести акти органів місцевого самоврядування у відповідність до принципів, зазначених у ст.4. Всі перелічіні там принципи сформульовані досить абстрактно і мають оціночний характер. Тому доказати незаконність рішення досить складно.
    1. Рішенння вважається незаконним з 24.01.2005. (з наступного дня після встановленою дати для приведення у відповідність до закону).
    2. Строк давності в один рік не застосовується на вимогу власника або іншої особи про визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або інше речове право (п.4 ч.1 ст.268 ЦК). Але у даному випадку казати про порушення права власності чи іншого речового права не приходиться.
    Якщо ви бажаєте отримати над міру перераховані суми риночного збору (у зв*язку з незаконним рішенням), то слід оскаржувати не рішення, а дії органів місцевого самоврядування по поверненню над міру сплачених зборів.Так, ст.20 ЗУ "Про місцеві податки і збори" зазначає, що над міру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством. Ці суми ще не перераховані, а тому строк для подання позову ще не сплив (але це можна застосовувати якщо у 2008 році це рішення було скасовано як незаконне).

    Поділ майна
    Доброго дня. Зорієнтуйте, будь ласка, у наступній ситуації: чоловік та жінка, які перебувають в офіційному шлюб, проживають спільно у приватизованій квартирі та прописані у ній. Водночас, вони оформили дарчу на цю квартиру на свою доньку, яка зареєстрована та фактично проживає в іншому місті. Запитання полягають у наступному: які права мають на цю квартиру кожен з подружжя у випадку розлучення, а також ступінь володіння цією квартирою у доньки.
    ВІДПОВІДЬ:

    Оформлення дарчої означає укладення договору дарування. За договором дарування відповідно до ст.717 ЦК до доньки переходять всі права власника. Щодо ступіня володінн квартирою, то донька може вільно володіти, користуватися, розпоряджатися квартирою (може продати, подарувати, виселити батьки, "прописати" третіх осіб", укладати договір найму та інше).
    У випадку розлучення кожен з подружжя залишить своє право користування квартирою для проживання (бо наявна реєстрація). Тобто розлучення ніяк не вплине на права кожного подружжя щодо цієї квартири.

    Зняття з реєстрації
    Я проживаю у гуртожитку із двома синами у одній кімнаті з 1990 р. по теперішній час. Кімнату отримували у двох із колишнім чоловіком, яка зареєстрована на мене. Кімната не приватизована.З колишнім чоловіком ми перебували у шлюбі з 06.10.1990 р.Спільне життя не склалось і з 03.02.2005 р.шлюб між нами було розірвано. Від шлюбу маємо двох дітей: син 27.03.1991 р. народження та син 28.12.1993 р. народження. На період з січня 2004 р. по теперішній час колишній чоловік не проживає за місцем реєстрації. Я в 2005 р. зверталась заявою до ЖЕКу з проханням виписати його, на основі якої протягом шести місяців були складені акти обстеження засвідчені свідками.ЖЕК прислав повідомлення, що зняття з реєстрації лише в компитенції суду. Справу до кінця не довела. А 26.03.2009 р. мій колишній чоловік без моєї згоди прописав до мене сою неповнолітню доньку від другого шлюбу 2007 р. народження.Комунальні послуги, які нараховуються на кількість зареєстрованих осіб я сплачую сама.
    Хочу подати позовну заяву до суду з проханням зняти з реєстрації колишнього чоловіка та його доньки від другого шлюбу. Які перспективи виграти в суді цю справу, на які норми законодавства посилатись при складанні позовної заяви? Будь-ласка допоможіть! Наперед дякую Вам!
    ВІДПОВІДЬ:

    Відповідно до ст.7 ЗУ "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання", зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою),свідоцтва про смерть. Отож, щоб його зняти з реєстрації Вам необхідне рішення суду про позбавлення його права користування житловим приміщенням.
    Підставою для позбавлення права користування житловим приміщенням слугує ст.71 ЖК (відсутність понад 6 місяців). Отже, Ви все вірно робили, коли організували складання актів обстеження засвідчені свідками. Вам слід повторити ці дії та подати позов про позбавлення права користування приміщенням його та його доньки. Всі перспективи виграти справу наявні (він же там дійсно не проживає і, водночас, проживає в іншому місці зі своєю новою сім*єю). Посилатисяь треба на ст.71 ЖК, ст.6 ЗУ "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання".

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:02.

  7. Вверх #7
    Виробнича травма
    Звертається до Вас медичний працівник (молодша медична сестра -буфетниця) з проханням про допомогу.
    Під час виконання своїх службових обов’язків, рухаючись територією лікарні, де не було ніяких знаків, що обмежували б чи забороняли рух, я послизнулася, впала і отримала тілесні ушкодження (перелом куприка без зміщень). Ні про яку заборону ходити цим маршрутом керівництво лікарні офіційно не повідомляло, хоч на території лишалися залишки будівельних матеріалів від проведення ремонту будівель лікарні.
    Здавалося б, справа ясна. Однак адміністрація лікарні склала акт, за яким мене визнано винною, бо я нібито порушила ст.14 Закону України «Про охорону праці» (не дбала про особисту безпеку). Наразі я лікуюсь за власний кошт і не згодна з таким висновком.
    Як мені захистити свої права у даній ситуації? Підкажіть, що треба для цього робити?
    ВІДПОВІДЬ:
    Відповідно до ч.2 ст.22 "Про охорону працю" за підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов'язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування." У даному випадку був складений саме такий акт. В акті за результатом розслідування зазначили, що винні Ви, бо не дбали про особисту безпеку. Але у данному випадку існує об*єктивний факт: залишки будівельних матеріалів від проведення ремонту будівель лікарні і відсутність поперджаючих знаків. Відповідно до ч.3 ст.22 ЗУ "Про охорону праці" у разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов'язковим для роботодавця. Отож, слід зврнутися до територіального відділку державного комітету з охорони праці або до суду для оскарження змісту акту.

    Зняття з реєстрації колишнього чоловіка
    Квартира приватизовувалася на 4 особи: мене, чоловіка та двох дітей. Частки в натурі не виділялися. Чоловік свою 1/4 частки подарував дітям. В грудні 2007 року шлюб між мною та чоловіком розірвано. Він проживає в іншій квартирі (у іншій місцевості). Має бізнес у моєму місті. За комунальні послуги не платить, більше 2 років житлом не користується. Діти проживають в іншій квартирі в іншому місті. На моє прохання знятися з реєстрації не бажає.
    Прошу надати консультацію по наступне:
    1) Чи можу я зняти з реєстрації колишнього чоловіка без його згоди на це?
    2) Які документи необхідно зібрати до позову в суд?
    3) Чи обов'язкова / або чи потрібна згода дітей на це?

    ВІДПОВІДЬ:

    1) Так, Ви можете зняти з реєстрації колишнього чоловіка без його згоди. Відповідно до ст.7 ЗУ "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання", зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про
    позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть. Отож, щоб його "виписати" Вам необхідне рішення суду про позбавлення його права користування житловим приміщенням.

    2) До суду необхідно зібрати: позов (повинен бути від всіх співвласників, тобто три співпозивача); свідоцтво про припинення шлюбу; копії паспортів (обов*язково сторінка з відмітками про реєстрацію).

    3) Так згода дітей обов*язкова, бо вони теж співвласники.

    Согласие соседей на сдачу в аренду коммуны
    Добрый день! Я живу в коммунальной квартире. Все комнаты приватизированы и я являюсь владельцем одной из них. Один из соседей сдаёт свою комнату в аренду, если так можно выразиться без ведома налоговых служб. Скажите пожалуйста, имеет ли право мой сосед без моего и остальных соседей согласия сдавать в аренду свою комнату, даже по официальному договору аренды.
    Очень много читала в интернете и всё очень размыто и не чётко.
    Нашла формулировку о местах общего пользования в коммунальной квартире, на которые должен быть составлен график пользования жильцами и квартиросъемщиками в добровольной форме или в судебном порядке.
    Также, нашла что согласно ст. 91 Жилищного Кодекса Украины для сдачи в поднаем жилого помещения в квартире, в которой проживает два или более нанимателя, требуется также согласие этих нанимателей и членов их семей, за исключением случаев сдачи жилого помещения в поднаем в связи с временным выездом всей семьи.
    Объясните пожалуйста, должен ли сосед считаться с моим мнением по поводу сдачи своей комнаты в аренду???
    ВІДПОВІДЬ:

    Ваша згода на укладення договору найму не потрібна. У ст.91 ЖК йде мова про договір піднайму (а не найму). У даному випадку договір найму, бо договір оренди укладає власник (ваш сусід) з наймачем. А договір піднайму має місце, коли наймач укладає договір найму цього же приміщення (виступає ніби як посередник між власником і ще одним наймачем). Крім того, відповідно до ч.3 ст.810 ЦК до договору найму житла, крім найму житла, що є об'єктом права державної або комунальної власності, застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. У даному випадку житло є у приватній власності, а тому застосовуються положення Цивільного кодексу, а саме гл.59. Ви не є стороною договору і Ваша згода не потрібна.

    Зміна імені
    По національності я росіянин, батьки теж росіяни, і дуже я хочу щоб моє ім’я все ж таки писалось з літери „А”, наприклад „Алєксєй”, теж стосується і по батькові „Алєксєєвіч”, дайте, будь ласка, роз’яснення – це можливо?
    ВІДПОВІДЬ:

    п.1 розділу 5 "Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні" встановлює, що ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я. Отож, Ви можете змінити літеру у власному імені, але змінити напис в імені по батькові не можете. Реєстрація зміни імені громадян України провадиться за їх заявою державним відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання. До заяви про зміну імені додаються: а) свідоцтво про народження заявника; б) свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); в) свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); г) свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); ґ) свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено; д) фотокартка заявника.

    Несплата кредиту
    Доброго дня! Буду Вам дуже вдячна за допомогу. У березні минулого року я брала кредит у банку (строком на 3 роки), але, на жаль, так склалися обставини, що через фінансові проблеми я була не в змозі виконувати свої обовязки перед банком. Банк передав мою кредитну справу да Агенції по управлінню заборгованістю, яка надіслала мені листа. В листі вони попереджають мене, що передадуть справу до суду з заявою про порушення карної справи за ст.222, 190 та 192 ККУ, щоб цього уникнути вони пропонують повернути заборгованість до 3 квітня. Мене цікавить, чи не суперечить законодавству строк, який вони мені надали для виплати? (Листа я отримала 20 березня, хоча на штемпелі вказана дата 11.03). Якщо я не в змозі погасити цю заборгованість до вказаного ними строка, як швидко вони можуть передати діло до суду, та чи дійсно вони можуть виносити мені звинувачення по всім 3 статтям, враховуючи те, що зараз (і на момент взяття кредиту) я навчаюся в аспірантурі, та ще й знаходжуся на 6 місяці вагітності. Чи притягаються взагалі вагітні до суду, і який може бути винесений вирок? І чи існують ще якійсь варіанти, щоб залагодити це питання не доводячи до відкриття справи? Ще раз Вам щиро дякую!!!!
    ВІДПОВІДЬ:

    Строк, який вони зазначили не суперечить законодавству, бо наявна вже заборговоність. А відповідно до умов договору проценти та тіло кредиту повинні сплачуватися у належний строк. Кредитор може вказати будь-який строк, бо це досудове врегулювання спору. Їх посилання на ст.222 КК, 190 КК, 192 КК не обгрунтовані. Вас не можуть притягнути до відповідальності за жодним зазначеним злочином. У даному випадку мають місце цивільні відносини, де одна із сторін не змогла виконати зобов*язання у строк. Де ж тут кримінал? Вони дійсно можуть звернутися до суду. Якщо суд прийме рішення на їх користь, то тоді вже борг буде стягнут через виконавчу службу. І все. В суд вони можуть звернутися і сьогодні, тут строк не встановлен. Вагітність не впливає на обов*язок з*являтися до суду. Але якщо Ви за станом здоров*я не зможете з*явитися, то справу можуть відкласти. Суди кожен день розглядають сотні справ про стягнення заборгованості, це типова ситуація, а відкриття кримінальної справи це просто сміх.

    Продовження: розподіл майна подружжя (земля)
    Питання:
    Хочу оскаржити надання Акту на земельну ділянку на ім’я чоловіка (я писала, що отримувала ділянку я, в той час, як чоловік був за кордоном, але ніяких документів про право користування у мене немає. Та в його заяві на приватизацію, що зберігається в Раді він написав: „користуюся з 1989р”, в той час, як повернувся він з відрядження у 1990р.).
    Які повинні бути позовні вимоги: „ про визнання акта недійсним” чи якось по іншому? Та на які статті якого закону посилатися?

    До якого суду подавати позов: до адміністративного чи звернутися до суду першої інстанції за місцем знаходження нерухомого майна (тобто, це цивільний позов?)
    Яка в цьому випадку буде ціна позову? Дякую.

    ВІДПОВІДЬ:

    Позовні вимоги:
    1. Визнати рішення відповідача про надання такому -то (Вашому колишньому чоловіку) земельної ділянки у власність недійсним.
    2. Зобов'язати (найменування відповідача) відвести мені земельну ділянку (вкзуєте яку саме ділянку, тобто ту, яка була надана Вашому колишньому чоловіку) для (мета використання ділянки) розміром ____ га .

    Посилатися необхідно на статті: 6, 17, 44 Земельного кодексу від18 грудня 1990 року. Щодо відсутності документів, то документи це лише один з видів доказів. Вам слід, надати відомости на підтвердження того, що Ваш колишній чоловік перебував за кордоном, а тому не міг користуватися безпосередньо цією земельною ділянкою А по-друге запросити свідків, які б підтвердили, що в той час саме Ви користувалися земельною ділянкою.

    Відповідно до ч.3 ст.18 КАС, справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. Отож, можете звернутися до місцевого загального суда за місцем знаходження нерухомого майна (там же буде і відповідач розташований). Якщо відповідач не там розташований, то відповідно до ст.19 КАС, адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Позов буде не цивільний, а адміністративний (незалежно від того чи він буде розглядатися в загальному чи в адміністративнмоу суді).

    Щодо розміру судового збору, то в перехідних положеннях КАС зазначено, що судовий збір при зверненні до адміністративного суду сплачується у порядку, встановленому законодавством для державного мита; 2) розмір судового збору визначається відповідно до підпункту "б" пункту 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", крім випадків, встановлених підпунктом 3 цього пункту. Отож, судовий збір становить 0,2 неоподаткованого мінімума ( 3 грн. 40 коп.)

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:02.

  8. Вверх #8
    Порушення таємниці приватного життя
    Здравствуйте ! У меня вопрос следующего характера: при проезде в поезде у меня состоялся разговор с некой девушкой, которая интересовался моей личной жизнью. Когда я увидел что она записывает видео на телефон, я рассказал, шутки ради, не правдивую информацию личного характера о себе и о некоторых своих знакомых. Некоторое время спустя эта запись с телефона попала ко мне на работу.
    На работе все это было воспринято коллегами и начальством как правда (у меня даже не спросили подтверждения или опровержения). Теперь я подвергаюсь постоянно скрытым насмешкам и т.д.
    Как поступить в даной ситуации? Могу ли я подать в суд на администрацию предприятия за распространение заведомо ложной информации, или через милицию найти ту девушку и судится с ней за распространение заведомо ложной информации?
    Как мне отмыть мою честь и честь лиц фигурирующих в видеозаписи?
    ВІДПОВІДЬ:

    Щодо відеозйомки, то відповідно до ч.1 ст.307 Цивільного кодексу, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Коли іас знімала на віде дівчина Ви не заперечували і тим сами дали згоду. Тут порушення не має. Порушення є в поширенні цієї інформації. Так, відповідно до ст.301 Цивільного кодекса, фізична особа має право на особисте життя. Фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя. Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою. Отож, у даному випадку ця дівчина поширила інформацію про ваше особисте життя без вашої згоди, а тому Ви можете звернутися через суду до дівчини з вимогою відшкодувати моральну шкоду і до адміністрації підприємства (якщо дійсно адміністрація поширювала такі відомості). Можливо краще переговорити на цю тему з адміністрацією підприємства та домовитись про розміщення оголошення на підприємстві щодо спростування неправдивої інформації про Ваше особисте життя. Щодо кримінальної відповідальності, то передбачена відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди (у даному виадку згода була) або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації (у даному випадку публічно не була поширена).

    Питання розподілу майна подружжя (земля)
    Продовження.
    Нарешті, свічечка, яка вчора ледь-ледь не згасла після прочитання відповіді, сьогодні спалахнула!... Може й не на довго, але зникла стіна безнадійності! Сьогодні Ваша відповідь, наче Аріаднина ниточка вказує мені шлях „порятунку”! Наснаги надає мені устремління виконати свій обов’язок. Обов’язок матері. Заради дітей, для яких працювала, дбала...і от, „люблячий” татко так підступно..., ні, не мене, своїх дітей обікрав. Але Господь справедливий. Це ж не випадково я потрапила на Ваш сайт. Навіть і не пам’ятаю, як я на нього вийшла. Слава БОГУ!
    Хочу для тих, хто теж, може і випадково, завітає на Ваш сайт, звернув увагу і занотував Вашу адресу. Бо, як Ви пишете: „Життя складне, тому складне і законодавство, яке встановлює правила цього життя.” А тому, завжди треба мати поруч себе „друга, порадника, швидку допомогу”, хто в потрібний момент надасть допомогу, порадить. Як лікар.
    Вибачте, є запитання (звичайно, їх – море, але - поступово). „Заблукала” у ст.ст.6, 17, 57 ЗК 1992 р.: Якщо один Акт на право власності виданий для „обслуговування житлового будинку - 0,11 га” -безоплатно (хоча за 11 років ніякого будинку так і не збудовано), то чи законно отримати другий Акт для „ведення садівництва – 0.11 га” - теж безоплатно? Бо у останньому абзаці ст.57, ніби щось і є, але...
    Сьогодні „вивчала” по ЦК і ЦПК позовну давність... Але Ви вдруге мені „відкрили очі” статтею 268 ЦК У. Я її читала і „не бачила”, як і у Постанові - „придбання”! Дякую!
    ВІДПОВІДЬ:

    Відповідно до абз. 2 п.1 Порядку передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам України від від 15.02.93, який втратив чинність у 2003 році, передача громадянам України безплатно у приватну власність земельних ділянок, вказаних у частині першій цього пункту, провадиться тільки один раз по кожному виду їх цільового використання, про що обов'язково робиться Радами народних депутатів відповідна відмітка у паспорті або документі який його замінює. Тобто, громадяни України можуть приватизовувати декілька земельних ділянок якщо в них різне цільове призначення. ч.7 ст.57 ЗК 1990 р встановлює виключення - громадянам, які мають у власності земельні ділянки для 1) ведення селянського (фермерського) господарства, 2) особистого підсобного господарства, 3) дачного будівництва, - земельні ділянки для ведення садівництва не надаються." У даному випадку спершу була приватизована земельна ділянка для "будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка)", а тому він міг приватизувати ділянку для ведення садівництва. Вам треба оскаржувати не факт надання земельної ділянки, а факт надання саме йому. Бо Ви зазанчали "фактично зем.ділянку отримувала я в користування
    (1989р.), в той час як чоловік був за кордоном, а в 1990р він оформив
    її на себе." Саме по цьому факту можливо спробувати довести свою правоту.

    Питання розподілу майна подружжя (земля)
    Продовження.
    Ще одна спроба.
    Оскільки правовідносини виникли до набрання чинності діючим ЗК України (тобто, зем. ділянки придбані у 1997р, 1999 р. та у 2000р.), то суд при розгляді справи повинен керуватися положеннями ЗК України, КШС України, які були чинними на час виникнення спірних правовідносин? На той час не було ж таких „узагальнень” ВСУ, як зараз?
    А, якщо оскаржувати Акти на право власності, то як бути зі строком позовної давності? Що можна вважати нововиявленними обставинами? І чи можна їх оскаржувати не за місцем їх знаходження, а за місцем проживання? Дякую.
    ВІДПОВІДЬ:

    Вірно, суд при прийнятті рішення керується актами, які діяли на той момент. Узагальнення практики - це не акти законодавства. А тому на них правила застосування актів не діють. (не має ж різниці за цим чи за іншим законом особа реалізувала своє право на приватизацію; головне - факт приватизації, а не час). Щодо позовної давності, то відповідно до п.4 ч.1 ст.268 ЦК позовна давність не поширюється на вимогу власника або іншої особи про визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або інше речове право. Крім того, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.(ч.1 ст.261 ЦК). Щодо підсудності, то відповідно до ч.1 ст.114 ЦПК позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Можливо і іншим способом - за місцем знаходження органа, який видав акт на землю (цей варіант найбільш раціональний, бо відповідачем по справі буде виступати саме цей орган, а Ваш колишній чоловік буде третьою особою). Нововиявлені обставини перераховані у ч.2 ст.361 ЦПК. Поки Вам не треба звертатися за цим провадженням. Ви будете оскаржувати надання земельної ділянки Вашому колишньому чоловіку, а не Вам. Якщо справа буде виграна, то державний акт на землю передадуть Вам і оскаржувати рішення суду щодо поділу майна вже буде непотрібно (бо земля буде вже за Вами).

    Квартирна черга
    Стою в квартирній черзі на підприємстві,з якого звільнилась за власним бажанням більше десяти років.Зараз чергу з підприємства переводять за місцем проживання.Мої документи не приймають і пропонують ставати в чергу знову, сьогодняшнім днем.Чи можу я забрати документи на підприємстві (які документи потрібно взяти?) і стати в чергу за місцем проживання датою постановки на кварт.облік на підприємстві?
    ВІДПОВІДЬ:

    Дане питання врегульоване Житловим кодексом і Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. Відповідно до зазначених актів передбачається можливість ведення двох черг осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Ці черги є незалежними одна від одної. Особа може перебувати одночасно в двох чергах. Саме через те, що ці списки є незалежними Вам пропонують стати в чергу знову. Це правильно, але не завжди. Ви зазначили, що чергу переводять. Відповідно до п.31 зазначених вище правил: облікові справи громадян передаються до виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів із збереженням попереднього часу перебування на квартирному обліку та у списках осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, у випадках: 1) ліквідації обліку за місцем роботи; 2) переїзду з одного району міста до іншого. У даному випадку, мабуть, має місце ліквідація обліку за місцем роботи. Тому Вас повинні взяти на облік з урахуванням попереднього часу. Щодо документів, то всі документи щодо квартирного обліку є документами суворої звітності і зберігаються за місцем обліку. Якщо підприємство ще не передало облікові справи до нового місця обліку, то можете забрати облікову справу (в ній містяться всі необхідні справи, а також вона має номер відповідний номеру у книзі обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення). Ніби все зрозуміло, але відповідно до ч.2 п.30 Правил, при припиненні трудових відносин з підприємством, установою, організацією громадянина, який перебував на квартирному обліку за місцем роботи, переводять на облік до виконавчого комітету Ради народних депутатів за місцем проживання. Ви вже 10 років як припинили трудові відносини з підприємством, а ще досі були у них на обліку. Можливо через це і є певні труднощі.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:02.

  9. Вверх #9
    Питання розподілу майна подружжя

    Позовні вимоги чоловіка: йому – квартира, мені вся земля. Суд першої інстанції землю розділив по ½ ч. кожному. В апеляційній скарзі він просить визнати за ним одноособову власність на землю. (Я про це писала Вам у другому листі). Чи не є це порушенням вимог ч.1 ст. 303 ЦПКУ („..та вимог, заявлених у суді першої інстанції.”)? Чи були підстави у судді апеляц. суду приймати до розгляду таку скаргу? Адже протягом чотирьох років розгляду справи він жодного разу не заявляв, що земля його одноособова, а заявляв, що вона наша спільна?
    ...Це я шукаю привід для того, щоб залишити Рішення першої інстанції в силі...
    ...І не знаю за що „ухватитися”... Дякую за відповідь.
    ВІДПОВІДЬ:
    Ст. 303 ЦПК не регулює питання прийняття до розгляду справ, а тільки межі їх розгляду. Питання прийняття до розгляду врегульоване ст.297 ЦПК та іншими статтями до яких вона відсилає. ЦПК гарантує право на оскарження рішення суду першої інстанції кожному громадянину, тому тут шукати незаконності не має сенсу. Тепер безпосередньо до ст.303 ЦПК. Якщо звернутися до ч.3 цієї статті, то побачимо: "апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права..." У даному випадку суд першої інстанції неправильно застосував норми Сімейного кодексу, Земельного кодексу, тому апеляційний суд правомірно розглянув і прийняв рішення по справі. Ваш чоловік заявляв, що земля спільна. У даному випадку це ніяк не використати, бо мало місце рішення суду, а не мирова угода. Так при прийнятті рішення про поділ майна суд виходить з положень законодавства (як правильно поділити), а при мировій угоді тільки перевіряє її законність (тут вже поділ земельних ділянок був би законним, бо сторони по справі самі вирішують як поділити майно).

    Продовження питання розподілу майна подружжя
    Ні, мова йде не про паї. Акт на право власності на зем.ділянку від12.08.1999р. А Земельний кодекс, підставою якого ВСУ не вважає спільною сумісною власністю зем. ділянки,– датовано 2002 (2001) роком. Отже, зазначений акт не підпадає під його дію? Чи як? Чи має право суд підходити до кожної судової справи стосовно поділу зем.ділянок, включених до розподілу як майно подружжя формально? І чи не спеціально ВСУ не прописує прямо в Законі своє узагальнення, щоб кожний пересічний громадянин заздалегідь не звертав на це уваги? Чому у Постанові ВСУ №11 від 21.12.2007р.:
    „ 23. Вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна.... Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу (ст.60, 69 СК , ч. 3 ст. 368 ЦК), відповідно до ч. 2, 3 ст. 325 ЦК можуть бути будь-які види майна.... незалежно від того, на ім'я кого з подружжя вони були придбані.. Спільною сумісною власністю подружжя, зокрема, можуть бути: квартири... земельні ділянки... ”
    Я і посилалася саме на цю Постанову і була впевнена, що дії мої правильні.
    Якби „думка” ВСУ була мені відома раніше, то я б не чекала сьогоднішнього дня. Але ж Земельний кодекс не припиняє права КОРИСТУВАННЯ зем.ділянкою без моєї на те згоди?
    Порадьте, будь ласка, як краще поступити у ситуації, що склалася.
    А ще: хіба можна вважати країну демократичною, якщо такі важливі питання стосовно зем. ділянок, їх розподілу не закріплено ЧІТКО в діючому законодавстві? Чому такі „узагальнення для службового користування” робляться тільки для суддей? Адже позовні вимоги пишемо ми. І я повинна чітко знати, що прописано в законодавстві. Хто ж мене захистить?
    Дякую за відповідь.
    ВІДПОВІДЬ:

    У даному випадку значення має не дата отримання у власність земельної ділянки, а спосіб. Якщо купівля-продаж, міна, інші способи (крім дарування), то земельна ділянка визнається спільною сумісною власністю. Якщо шляхом приватизації, то особистої власністю одного з подружжя. Щодо формального підходу до розгляду справ, то юриспруденція потребує формалізму, без цього не можна: якщо суддя прийме інше рішення, то все одно ВСУ його змінить і відповідно статистика у судді стане гіршою. Тимпаче, якщо є складена практика. Чому це прямо не прописане? Як поясняв мені знайомий суддя: "Це і так зрозуміло... додатково роз*яснювати не має сенсу". Щодо постанови, то зверніть увагу "незалежно від того, на ім'я кого з подружжя вони були ПРИДБАНІ". У даному випадку особа не "придбає", а реалізує своє право на безкоштовну приватизацію в межах установлених норм. Тобто, Ваш колишній чоловік вже вичерпав свої можливості (норму) на безкоштовне отримання земельної ділянки, а Ви ще не вичерпали і можете приватизувати подібну ділянки. Як краще поступити? Ви зазначали про те, що коли він отримаував другу земельну ділянку, то норма приватизації вже була вичерпана. Тому слід оспорювати видачу цього акта на ім*я вашого колишнього чоловіка та вимагати, щоб акт переписали на Ваше ім*я. Це буде вже новий судовий процес.

    Країна може і демократична, але ще не правова і не соціальна як це прописано у Конституції. Ми тільки на шляху до цього. Узагальнення саме для суддів, бо саме вони приймають рішення по справах, а ВСУ, надаючи такі узагальнення, сприяє однаковому застосуванню законів на всій території України. Життя складне, тому складне і законодавство, яке встановлює правила цього життя. Хто захистить? Закон. Але щоб він захистив, треба розуміти його. Для цього і існують юристи.

    Розподіл земельних ділянок подружжя
    Якщо ВСУ виходить з того, що приватизовані земельні ділянки не є спільним сумісним майном подружжя, то на яку статтю якого закону, Постанови чи листа (його № , дата, за чиїм підписом і в якому видавництві його було надано для широкого загалу, тобто, пересічним громадянам, щоб його віднайти) посилається ВСУ?
    З якого часу ВСУ прийшла до такого висновку? Чи раніше вважалося, що приватизовані земельні ділянки є спільним сумісним майном подружжя?
    Чи розповсюджується дія „цього документу” на Акти зем.ділянок, які були отримані раніше зазначеного „документу” яким зараз керується ВСУ?
    Адже, якщо сім’я КОРИСТУВАЛАСЯ цією ділянкою, а чоловік потайки приватизував її, то на підставі якого закону мене позбавлено права користування? Як в актах старого зразка повинні були записати співвласників? Дякую за відповідь.
    ВІДПОВІДЬ:

    Таким актом виступає Земельний кодекс, який гарантує право кожного громадянина України отримати безоплатно у власність земельну ділянку шляхом приватизації. Не існує ні Постанови Пленуму ВСУ, ні, навіть, Листа ВСУ щодо цього питання. Дане положення відбито в узагальненнях судової практики, які робить ВСУ (узагальнення для службового користування, які робляться систематично і надаються всім суддям). Така практика створилася після прийняття Земельного кодексу, десь с початку 2002 року. Отож, спеціального документу не існує, логіка суду у попередній відповіді. Ця практика стосується всіх земельних ділянок, отриманих шляхом приватизації не залежно від часу отримання. У даному випадку чоловік потайки приватизував. Це формально законно - він реалізовув своє право на приватизацію. Тут постає питання про обгрунтованість надання саме йому земельної ділянки (хоча... Ви ж не подавали заяву про приватизацію, а він подав. Ваша кандидатура взагалі не розглядалася при прийнятті рішення про надання земельної ділянки). Щодо актів старого зразка, то зазначте в якому саме акті? Державні акти на земельну ділянки введені тількі після прийняття Земельного кодексу. Можливо мова йде про паї?

    Примусове лікування
    Доброго дня!
    Мені лише 17 років тому можливо проблему не досить гарно опишу...
    В нас в сім’ї горе...
    Батько п’є, і п.є досить часто.
    Головна проблема в тому шо він разом з жінкою (мамою) мають власний приватний бізнес. Мама зранку і інколи до півночі працює сама, а він постійно п’є...
    Ну не можна сказати що кожного дня, але 4-5 разів на тиждень, а інколи й 7.
    Таке триває вже з вересня 2008-го.

    От коли він не в стані алкогольного сп’яніння то часто згоден на лікування, але до того не доходить.

    Ящо я правильно розумію, то примусово, поки він в стані алкогольного сп’яніння, відвезти його на лікування не можна...
    Зовсім не знаємо що робити, ні ми з мамою і меншим братом, ні його батьки, ні зовсім всі рідні і друзі, зовсім ніхто на нього не впливає...
    Що можна робити в такій ситуації?
    Чи можливі якісь варіанти, щоб його примусово лікувати?
    Дякую.

    ВІДПОВІДЬ:
    Дане питання врегульоване Указом "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків". Питання про направлення на примусове лікування розглядається у відкритому судовому засіданні за заявою членів сім*ї хронічного алкоголіка. Підготовка матеріалів про направлення на примусове лікування і трудове перевиховання та передача їх в суд здійснюється органами внутрішніх справ.Отож, необхідно спочатку звернутися в районний відділ МВС.

    Не підлягають направленню до лікувально-трудовогопрофілакторію: неповнолітні, особи, які мають захворювання, щоперешкоджають перебуванню їх в цих установах, інваліди першої та другої груп, вагітні жінки та матері, що мають грудних дітей, а також чоловіки віком понад 60 років і жінки понад 55 років.

    ДТП
    23.02.2009 року я їхав зі сторони Подола до мосту Патона, на перехресті набережної шосе - Дніпровський узвіз за сто метрів від світлофору я рухався в лівій смузі в мене при здійсненні маневру обгону врізався автомобіль Нісан Максіма, який після цього зник з місця пригоди. Мене винесло на зустрічну смугу, де я врізався в автомобіль Камаз. Коли приїхали працівники ДАІ, вони запропонували мені не оформляти ДТП, так як в мене страховки КАСКО немає, після чого я відмовився і наполягав на оформленні аварії. На мене склали протокол : порушив пункт 12.1 ПДР по статті 124. НА що я при ознайомлені підписав протокол, але написав : не згоден з викладеною інформацією, в мене вилучили права. На слідуючий день я звернувся на радіо з оголошення про допомогу, хто бачив ДТП і запамятав номер автомобіля, який зник з місця пригоди, звернутися за вказаним телефоном. Після чого до мене зателефонував свідок,я кий повідомив номер авто, та погодився виступити в суді. По номеру автомобіля я звернувся до працівників ДАІ, ті які оформляли ДТП, на що вони відповіли : "ми не чим Вам не можемо допомогти, справа ще не зареєстрована". Я через знайомих у відповідних органах взнав мцісце знаходження автомобіля, пофотографував його та відвіз ці матеріали в ДАІ, після чого вони позгодилися прийняти заяву на перегляд справи, але в розшук автомобіль подали тільки 25.02.09. 26.02.09 мене викликали в Печерське ДАІ і сказали що вони вже викликали власника Т/З і сказали, якщо я домовлюсь з власником авто який втік, то права мені віддадуть, але власник авто не йде на компроміс. Я найняв незалежного експерта...
    Прошу Вас дати мені пораду в даній справі, і як мені забрати права, якщо виновник позгодиться на мої умови.
    Дякую.
    ВІДПОВІДЬ:

    Дана справа підвідомча суду. І саме за постановою суду Вам призначать штраф чи позбавлять прав керувати т/з. Співробітники ДАЇ можуть віддати Вам права, якщо в них будуть докази того, що виновником ДТП є не Ви, а інша особа (у даному випадку водій нісану). Авжеж, водій нісану теж не хоче позбавлятися права керувати т/з, а тому не йде на компроміс. Отже, справа буде вирішуватися у суді, де Ви і надасте свої докази (перед початком слухання справи заявите клопотання про приєднання доказів по справі: висновку незалежного експерта, показання свідка). Якщо суд визнає Вас невиновним чи накладе тільки штраф, то Вам віддадуть права.

    Борг...
    Доброго дня(вечора)!
    Ситуація така: позичив у борг Другу немалу суму... В результаті Він виявився обманщиком як для мене, так і для всіх Наших спільних друзів. Грошей віддавати не збирається вже протягом більше двох місяців.
    Прямого доказу того, що я йому позичив ті 870 гривень нема, зате є кілька свідків того, і є кілька осіб, котрим він також винен, але менше.
    Та й він сам явно не буде заперечувати що винен...
    Що порадите робити в такій ситуації?
    Дякую!

    ВІДПОВІДЬ:
    Відповідно до ст.1047 ЦК, договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Відповідно до ч.1 ст. 218 ЦК, заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків.
    Отож, показань свідків буде не досить, якщо він буде заперечувати цей факт. Якщо звертатися до суду, то слід перед цим поговорити з позичальником щодо боргу, а розмову записати на диктофон чи інший аудіо - відео запис.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:03.

  10. Вверх #10
    Розподіл землі
    Земельна ділянка отримана в шлюбі безкоштовно. Чоловік приватизував її на своє ім'я. Ділянка без будинка. Є довідка організації, що ділянка надавалася на сім'ю. На яку статтю якого закону мені треба посилатися, щоб довести, що земельна ділянка є спільною сумісною власністю щоб поділити її ?
    ВІДПОВІДЬ:

    Нажаль приватизована ділянка не є спільною сумісною власністю подружжя. Верховний Суд обгрунтовує це таким чином: кожний має право на приватизацію. Якщо один з подружжя реалізував це право, то інший не позбавляється цього право і під час шлюбу чи після теж може приватизувати земельну ділянку у межах норм, визначених ЗК. Це положення ніде прямо не передбачено в законодавстві, але ВСУ і інші суди притримуються саме такого погляду.

    Авторське право
    У мене склалася дивна ситуація: як законослухняний громадянин я хотів купити ліцензійний DVD з рідкісним фільмом "Гарний син" з Маколеєм Калкіним і Елайджою Вудом в головних ролях (фільм 1993 року випуску) і стикнувся з ситуацією повної відсутності даного фільму у ліцензованому продажу взагалі (зі слів різних продавців в різних торгових точках нашої столиці такого фільму взагалі немає на складах і мабуть і не було). Що мені тепер робити? Мати цей фільм у особистій власності входить у мої плани (тобто не є мрією). Чи є можливість домовитись з власником авторських прав про індивідуальне використання даного фільму? Якщо не можна, то чому? Якщо можна, то як це зробити? (Уточнення. Приклад: чи можна купити піратський диск з фільмом, а потім внаслідок певних дій отримати законне право на його перегляд?)
    ВІДПОВІДЬ:

    Відповідно до ч.1 ст.15 ЗУ "Про авторське право і суміжні права" о майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Відповідно до ч.1 ст.17 зазначеного закону авторами аудіовізуального твору є: а) режисер-постановник; б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів; в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього; г) художник-постановник; д) оператор-постановник. Але як правило вони передають свої майнові права на твір організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору. Отож, Ви можете напряму домовитись з організацією виробником даного аудіовізуального твору. Можливо купити пиратську копію і використовувати її для особистого перегляду. Це є порушенням. Але на практиці це майже неможливо довести, бо пиратська копія буде знаходитися у житловому приміщенні, а для його обшуку необхіден дозвіл суду (без достатніх підстав суд ніколи не дасть такого дозволу). Пам*ятайте і про відповідальність за порушення авторського права, передбачену у ст.ст.50-53 згаданого Закону.

    Прописка ребенка
    Здраствуйте! Я развелась с мужем когда дочке было три года.(официально). Не жили уже вместе на его жилплощади когда ребенку было пол года. Причина ухода - невыносимые условия для меня и ребенка(оставлена жалоба в жеке). Ушла жить на место своей прописки. Мой бывший муж прописал ребенка на свою жилплощадь, квартира не приватизирована. В ней прописано еще два человека. На данный момент бывший муж не участвует в воспитании дочери, не платит алименты, официально не работает, женился повторно, есть ребенок. Вопрос: могут ли они без монго ведома выписать моего ребенка и какие права у моей дочери на эту квартиру? Спасибо.
    Відповідь:

    Відповідно до ст.18 ЗУ "Про охорону дитинства" діти - члени сім'ї наймача або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем. Органи опіки та піклування зобов'язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла. Це означає, що Вашу доньку не зможуть "виписати"(зняти з реєстрації) з квартири до досягнення нею повноліття. Крім того, якщо Ваш колишній чоловік захоче продати квартиру або обміняти, то йому необхідно буде отримувати згоду органу опіки і піклування на це. Ваша донька може безперешкодно входити до квартири і Ви разом з нею на правах матері. Якщо буде мати місце приватизація квартири, то Ви будете замість доньки підписувати згоду на це, а Ваша донька стане співвласником квартири.

    ДАЇ алкоголь, перевищення повноважень
    Мав їхати у відрядження до міста Київ. Виїзд був призначений у ночі, так як у Києві необхідно було бути зранку. Свій автомобіль я залишив біля офісу. Мені було необхідно забрати з офісу деякі документи, після цього, я підійшов до своєї автівки, сховав магнітолу, забрав деякі папери, і при виході з автівки під'хали співробітники ДАЇ, попросили мої документи на авто, в чому я не відказав. Працівники ДАЇ запропонували мені під'їхати до пункту для сдачі аналізів на алкоголь, я не відмовив, але по приїзді до міста призначення працівники ДАЇ не запросили 2 сторонніх людей (свідків), а тільки в їх присутності сдати аналіхи, в чому я відмовив, мотивуючи відсутністю 2 ух незалежних свідків. Після чого мене відвезли у відділення ДАЇ, де склали протоколи, вилучили посвідчення водія, виписали квитанцію до суду, а також привезли мою автівку на евакуаторі (ключи були в мене) на штраф майданчик. В підписанні данних протоколів я відмовив, так як вважаю що працівники ДАЇ перевищіли свої обов'язки. Порадьте, як мені бути в данній ситуації, а також, що мені робити?
    Дякую!
    ВІДПОВІДЬ:

    Відповідно до п.2.3 Iнструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів", огляд водія (іншої особи) з використанням індикаторної трубки "Контроль тверезості" проводиться в присутності двох свідків. При цьому працівник міліції одержує згоду особи на її огляд на стан сп'яніння з використанням трубки "Контроль тверезості" або інших технічних засобів. У разі відсутності такої згоди огляд проводиться в закладах охорони здоров'я. У даному випадку свідкі не були запрошені, на Вашу законну вимогу знайти свідків працівники ДАЇ застосували до Вас адміністративний арест. Відповідно до ст.267 КУпАП адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, прокуророві або до суду. Отож, Вам слід звернутися зі скаргою на дії ДАЇ до прокуратури. Скарга пишиться на ім*я прокурора. Зазвичай, у прокуратурі є інформаційний стенд, де зазначені положення ЗУ "Про звернення громадян", необхідні реквізити та зразок заяви (скарги). У скарзі викладите всі обставини і зареєструєте її у канцелярії.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:03.

  11. Вверх #11
    прибутковий податок
    Доброго дня! З 1999р підприємець 1 орендує приміщення і здає в оренду підприємцю 2 . До 2009 року підприємець 1 не сплачував ніяких прибуткових податків з оренди, протягом усіх років податкова інспекція про даний прибуток не повідомляла , притензій не виставляла хоча у кур справи була введена. У 2009р податкова вимагає сплати за всі роки (з 1999р. 15% з доходу отриманого від оренди) тобто з моменту підписання договору. Чи мають вони таке право та на що посилаються?
    ВІДПОВІДЬ:
    Дане питання врегульоване ЗУ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Податкова інспекція може вимагати сплати податків за всі роки, але на Вашу користь існує ст.15.1.1. зазначеного закону, де передбачен строк давності податкового зобов*язання: "податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань платника податків у випадках, визначених Законом, не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а у разі, коли така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку податковий орган не визначає суму податкових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку". Тобто, Ви повинні сплатити податки з оренди тільки за останні три роки (1095 днів).

    Кредит на житло
    Шановні спеціалісти з юридичних питань, доброго дня!
    Будь ласка проінформуйте мене, чи передбачає законодавство повернення якоїсь частки грошей клієнту банку у разі, якщо він (клієнт) не може надалі сплачувати кредит і ладен відмовитись від житла, який брав у кредит. Якщо повернення грошей банком клієнту у цьому разі передбачається, то скажіть будь ласка, якої саме частки?
    Дякую!
    ВІДПОВІДЬ:

    Дане питання врегульоване Цивільним кодексом, ЗУ "Про іпотеку", ЗУ "Про заставу", ЗУ "Про оцінку майна та оціночну діяльність" та іншими актами. Якщо Ви надалі не можете сплачувати кредит, то можете укласти договір про задоволення вимог іпотекодержателя (банка) відповідно до ст.36 ЗУ "Про іпотеку". У договорі буде зазначатися про спосіб стягнення на предмет застави. Можливі різноманітні варіанти. Наприклад, продаж предмета застави на публічних торгах. З отриманих коштів банк покриє Ваш борг за кредитним договором, а різницю віддасть Вам. За іншим варіантом, майно буде оцінено суб*єктом оціночної діяльності і після цього банк набуде у власність майно, а різницю між оціненим майном і боргом поверне Вам. Можливо, Ви зможете домовитесь з банком і без суб*єктів оціночної діяльності або публічних торгів. Як висновок: такий варіант можливий і реалізується він шляхом укладення договору з банком. Договор підлягає нотаріальному посвідченню.
    Подлінність анкетних даних
    Я заповним анкету кандидата на навчання в ОВС і в графі кримінальна та адміністративна відповідальність написав не притягався,але на мене був написаний протокол по ст.126 і ст 130.кодексу України про адміністративні правопорушення,прийшовши до суду розгляд справи перенесли так як я не зміг прийти на розгляд справи в 2 раз мені мали вислати додому кватанцію,штраф не заплатив так як не прийшла квитанція,що робити і чи це якось вплине на поступлення Чи провіряють чи особа притягалась до адмін.відповідальності ? Чи існує така база адмін правопорушників ?
    ВІДПОВІДЬ:

    База адмінправопорушникв існує (кожна адмін справа прошивається, на неї складається статистична карточка, вносяться записи до різноманітних журналів і таке інше). Чи перевіряють? Кримінальну авжеж, а щодо адмін, то навряд. Ви будете вважатися таким, що притягалися до адмін відповідальності протягом одного року з моменту набрання чинності постановою суду про притягнення Вас до адмінвідповідальності. На момент подання анкети постанови ще не було (як я розумію), а тому Ви внесли достовірні відомості. Взагалі то дивляться на саме правопорушення: у Вас же не хуліганство, не наркота, а "пригоди на транспорті" (хоча і їх краще не допускати). Поки що підстав для хвилювання не має.

    страхование, материальный ущерб
    Здравствуйте. Мой товарищ попал в ДТП. Его машина не была застрахована, а машина виновного лица (есть постановление) была. На данный момент ему отказываются выплачивать страховку, но официальных документов об этом не дают… Кроме этого, требуют, чтобы в случае выплаты денежной компенсации, он отдал машину… говорят, что могут выплатить 10 тыс… А он ее еще и продал ее, но за 17 тыс… при этом официально не переоформил….Может ли он получить страховую сумму на руки, машину ведь еще официально его? Каким образом? Должен ли это быть иск? Если да, то к кому- к страховой или к правонарушителю? Или к обоим? Может, страховая должна быть третьим лицом?
    ВІДПОВІДЬ:

    Дане питання врегульоване ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Так відповідно до ст.29 названого Закону " у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством..." Я так розумію, що Ви повідомляли органи МВС про ДТП, повідомили страховика та він надіслав страхового комісара. Якщо Ви цього не зробили, то це необхідно зробити відповідно до ст.33 зазначеного закону. Потім для отримання страхового відшкодування необхідно подати страховику (або якщо страховик невідомий - МТСБУ) відповідну заяву про відшкодування шкоди і до заяви додати довідки про дорожньо-транспортну пригоду, довідки відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку (ст.35). Вашу заяву повинні зареєструвати (якщо не хочуть, то надішлить листом з повідомленням). Піся реєстрації заяви страховик повинен надати офіційну відповідь протягом 3 днів. Я так розумію, що триденний строк вже минув. А тому можете звертатися до прокуратури по факту порушення строків розгляду заяви та не дотримання умов цивільно-правової угоди про страхування. Відповідь страховика повинна бути офіційна, після цього Ви зможете її оскаржити спочатку до МТСБУ, а потім вже і до суду. Отож, Вам необхідно отримати офіційну відповідь, а потім вже її оскаржувати. Для отримання офіційної відповіді необхідно напривити вищезазначені документи листом з повідомленням через пошту. І виплата страхового відшкодування не повинна залежити від передання транспортного засобу (якщо тільки не буде укладено цивільна угода щодо цього поряд з страховим договором).

    ДТП
    Добрий день! Я потрапила у ДТП внаслідок якого мною було порушено стовп електричної мережі. Внаслідок цього я притянулась до адмінвідповідальності на підставі складеного працівниками ДАІ протоколу, і крім того комунальне підприємство направило позов д осуду про відшкодування мною матеріальної шкоди. Але у протоколі було зазначено, що подія трапилась 0 22:00 за несприятливіх погодніх умов (ожеледь) внаслідоч чого я не впоралась з керуванням. Внаслідо чого власне і сталося ДТП, але крім порушеня електроопори моє авто зазнало суттєвих пошкоджень. Чи маю я право подати у даному випадку зустрічний позов до суду на КП про відшкодування мені витрат за ремонт авто. Якими документами та нормативними актами підтвердити зустрычний позов? Маю надію на вашу допомогу!
    ВІДПОВІДЬ:

    Для того, щоб Вам відшкодували шкоду необхідно декілько умов. 1. Шкода (наявна) 2. Протиправн дія або бездіяльність (Ви вважаєте, що бездіяльність тому, що несприятливі погодні умови (ожеледець) 3. Необхідний причинний зв*язок між бездіяльністю КП та завданою шкодою 4. Вина КП. Розумієте КП не може відповідати за ожеледець на дорозі. Щодо відшкодування шкоди за стовп, то тут Вашої вини не вбачається, але автомобіль джерело підвищеної небезпеки, а тому відповідно до ч.5 ст.1187 ЦК Ви відповідаєте навіть за відсутністю вини. Звільнення від відповідальності тільки за умов непереборної сили, тобто надзвичайної і невідворотньої за даних умов події. Может спробувати на цій основі звільнитися від відповідальності за відшкодування шкоди КП.

    чи законним є підробіток
    я держслужбовець. нещодавно мені запропонували додаткову роботу, яка полягає в аналізі тих чи інших питань. потенційний работодавець пропонує оплату готівкою та вимагає від мене розписки в отриманні грошей. як мені попередити його можливе використання цих розписок для шантажу, наприклад нібито в отриманні хабаря? і взагалі чи є законним здійснення такої роботи паралельно з держслужбою?
    ВІДПОВІДЬ:

    Спеціальні обмеження для державний службовців передбачені у ЗУ "Про боротьбу з корупцією", де у п. "Б" ст.5 чітко зазначено, що державний службовець не має право виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики). Отож, Закон Вам забороняє виконувати роботу на умовах сумісництва державної служби та аналізу певних питань для приватного роботодавця. Оплата готівкою - це вихід, ухилення від фінансового контролю, Ви зможете не декларувати ці доходи, а тому сумісництво посад не буде викрито. Але розписки... Він дійсно зможе їх пред*явити до органів СБУ, наприклад. І що Ви скажите? За що Вам дававли ці кошти? Підпис Ваш. Факт корупційниї діянь можливо і не доведуть, але з роботи звільнять (порушення обмежень встановлених для державних службовців). Постає питання, навіщо роботодавцю ці розписки? Ви ж не будете вимагати у нього цих грошей як заробітну плату через суд. Можливо йому розписки необхідні для звіту перед чорною касою. Якщо роботодавець дійсно порядний, то Ви зможете з ним домовитись, що на розписках буде написано, що гроші Ви отримали за викладацьку діяльність у його підприємстві чи за творчий винахід для його підприємства. Тобто, для Вас важливо, щоб у розписках було зазначено один з винятків при сумісництві державної служби з іншою діяльністю. Але, навіть, ці розписки можуть використати як один з доказів корупції.

    Визнання дійсним усний договір
    Один із двох партнерів (Х)взяв безсаставний кредит, у іншого були свої кошти бізнес з часом розвалився, (Х) який вважався директором відійшов від справ, інший партнер (Y) продовжував платити кредит який взяв (Х) та після звинувачень у шахрайстві викладених у заяві до органів ВС перестав оплачувати кредит,на підставі платіжних документів (Х) подає до суду керуючись ст.16,208,218,639,610 ЦК та ст. 1,3,4,118,119,122,127,130 Цивільного процесуального кодексу України просить визнати, нібито, усний договір дійсним та забов'язати (Y) сплачувати платежі і на далі на користь банку.
    ВІДПОВІДЬ:

    Спробуємо зрозуміти ситуацію: дві особи заснували господарське товариство чи вже були засновниками? Кредит був взятий з метою внести свою частку до статутного капіталу товариства чи на розвиток вже створеного? Кредит був взятий партнером "Х" від свого імені для себе чи вже від імені товариства? Який усний договір: предмет, ціна, сторони? Яке саме питання Вас цікавить? Це все для повної відповіді можете зазначити у коментаріях до цього питання. Ми відповімо. Зараз же зазначемо щодо усних договорів. Відповідно до п.3 ст.208 "у письмовій формі належить вчиняти правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17грн.*20 = 340 грн), крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу", тобто тих, які виконуються у момент їх вченення. У даному випадку в позовній заяві у підставах наведені лише загальні норми, але ж існують спеціальні норми до окремих договорів. Мова йшла про кредитний договір. Тобто слід застосовувати норми глави 71 ЦК, зокрема ст.1055 ЦК, де імперативно передбачено: "кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним." Отож, позов не підлягає задоволенню, п.4 ст.208 ЦК передбачає письмову форму до правочинів, де така форма передбачена законом. Ст. 1055 ЦК передбачає обов*язкову письмову форму до кредитного договору, інакше договір є нікчемним"

    виселення з гуртожитку
    Гуртожиток надавався на період навчання чоловіка в інституті. В цьому році він закінчує аспірантуру, але працює в інституті на півставки за строковим договором до вересня 2009 р. Чи можна нам в цьому випадку претендувати на продовження проживання в гуртожитку, враховуючи те, що в нас дитина-інвалід? Дякую!
    ВІДПОВІДЬ:

    Відповідно до ст.132 ЖК, працівники і особи, що працювали за строковим трудовим договором, які припинили роботу,а також особи, що вчились у навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з роботою чи навчанням. У даному випадку гуртожиток був наданий у зв*язку з навчанням, а тому підстави для виселення наявні, але зараз Вам можуть надати кімнату у гуртожитку у зв*язку з роботою. І знову ж таки на виселення малолітньої дитини необхідна згода органу опіки і піклування.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:03.

  12. Вверх #12
    Частый гость Аватар для YuryK
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    30
    Сообщений
    846
    Репутация
    190
    Добрый день! Пытаюсь получить технические условия на электричество для подключения жилого дома.
    Районный РЭС ответил отказом, ссылаясь на то, что их сетей в моем районе нет и отослал меня к поставщику - одесской железной дороге. Одесская ЖД ответила (письменно), что рассматривает только обращения от юридических лиц (требует создать кооператив). Считаю их требования не обоснованными, но не могу найти ссылки на законы или подзаконные акты. Документ, который раньше регламентировал выдачу ТУ (Постанова "Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж"), ныне не действует, что приняли взамен - найти не могу.
    Планирую жаловаться в Облэнерго, НКРЭ, АМКУ и Укрзалізницю.

    Помогите, пожалуйста, разобраться:
    - имеют ли право частному лицу отказать в выдаче ТУ на электричество,?
    - какой документ действует вместо постановления "Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж"?

  13. Вверх #13
    Посмотрите ответ на Ваш вопрос вот тут:
    1. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Л И С Т
    02.03.2007 N 1273/11/17-07
    Державна інспекція України з нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
    Щодо погодження технічних умов приєднання
    до електричних мереж Держенергонаглядом

    2. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
    П О С Т А Н О В А
    14.12.2005 N 1136
    Про схвалення Примірного договору
    про приєднання до електричних мереж
    3. У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Питання Національної комісії регулювання
    електроенергетики України

    4. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про електроенергетику

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:04.

  14. Вверх #14
    Лишение родительских прав:

    Добрый день, у меня следующая ситуация - с мужем разошлась после рождения ребенка, через пол года попыток примериться и наладить отношения всё развалилось окончательно и я переехала в Одессу с родителями и ребенком из другого города Украины, где остался жить отец ребенка, через год я с ним развелась, за всё это время никакой помощи и даже элементарного интереса к ребенку он не проявлял. При последнем нашем разговоре он сказал что даже в суде скажет, что не имеет к ребенку никакого отношения, хоть он и записан как отец, мотивируя это тем что если нет отношений с матерью - ребенок так же не нужен...Сейчас собираю документы в опекунский совет на комиссию о лишении его прав родительских. Помогите пожалуйста составить "позовну заяву" в суд приморского района, нет денег совсем на адвокатов и юристов...И может ли быть доказательством в суде его подтверждение об уклонении исполнения своих родительских обязанностей на протяжении всего этого времени? (Других доказательств у меня просто нет...не алкоголик не наркоман не уголовник...просто вот такой человек... В суд я имею право подавать на лишение его прав родительских по месту прописки ребенка и себя? Подскажите как мне действовать после комиссии опекунского совета, заранее огромное спасибо вам!

    Лишение родительских прав не простой процесс, рекомендую привлечь сопровождение юриста.
    Иск подается по месту жительства ответчика, но если исковые требования о лишении род. прав соединены с другими требованиями, например, о взыскании адиментов, то в таком случае подсудность может определяться по выбору истца. В данном случае, по ч.1 ст.110 ГПК (по месту жительства истца).
    Орган опеки и попечительства обязательно привлекается как третья сторона.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:04.

  15. Вверх #15
    Развод, наследство, раздел имущества.

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Мы с мужем решили развестись, прожили в законном браке год (в гражданском 3,5 года), имеем годовалого ребенка. Все это время мы жили в квартире, которая принадлежала его бабушке, через 2 месяца после свадьбы его бабушка скончалась.Отец мужа подал заявление на наследство, но даже справок из БТИ еще не брали, т.е. квартира почти год ни на кого не оформлена. Моя мама помогала в ремонте материально (чеков естественно не осталось) и физически. Ребенок до сих пор нигде не прописан. Муж прописан в двух комнатной квартире у своих родителей (3 человека), я прописана с мамой в трехкомнатной квартире у своей тети (7 человек). А моя мама год назад купила дачу и живет в 30 км. от города, там нет никаких условий для проживания с ребенком (нет воды, газа, канализации, дом практически в аварийном состоянии). Есть ли у меня какие-то права в данной ситуации? Куда обяжут прописать дочь? Имеет ли он права выгнать меня на улицу с годовалым ребенком?
    Мой муж оформлен ЧП в фирме, занимающайся компьютерными программами, имеет официальную заработную плату.Я соответственно нигде не работаю, т.к. сижу с маленьким ребенком. На какой процент аллиментов я могу расчитывать, т.к. на данный момент не имею доходв и не могу содержать себя и ребенка?
    Я не подавала никаких документов на государственную дотацию после рождения дочки. Могу ли я еще это сделать и получить деньги?
    Заранее большое спасибо!

    ОТВЕТ:
    Что касается квартиры, то Ваша мать может претендовать на часть этой квартиры либо на компенсацию, поскольку ИМЕННО ОНА вложила в нее определенные средства (матер.+физические), подать иск нужно чем раньше - тем лучше.
    И Вы совместно с мужем так же можете претендовать на часть этой квартиры если проживали
    Прописка дочери: обязывать прописать никто не будет... и что Вам это даст, прописка дает право проживания, но не дает права собственности на жилье.
    Выгнать Вас на улицу сегодня имела право только бабушка, а завтра тот кто станет хозяином этой квартиры по праву наследования.
    Также Вы имеете право претендовать на бОльшую (бОльшую - если ребенок остается с Вами) часть имущества приобретенного совместно за ВСЕ ВРЕМЯ ВАШЕГО СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ - 3,5+1лет. Згідно ст. 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором (ст.70 Сімейного кодексу України). Тобто, та техніка, яка була придбана Вами за час шлюбу буде ділитись між Вами в рівних частках. Крім того, за рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею ним проживають діти, а також непрацездатні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування( ст. 70 СК України).
    Что касается алиментов, то Ваш муж посе развода будет обязан обеспечивать Вас и Вашего ребенка до достижения ребенком 3-х летнего возраста. Згідно з ст. ст. 84, 91 Сімейного кодексу дружина з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка – батька дитини до досягнення нею 3х років
    Так же Вы можете обратиться в собез и оформить материальную помощь на ребенка до трех лет.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:04.

  16. Вверх #16
    Зловживання алкоголем, примусове лікування
    У мене батько зловживає алкоголем. Кожен день влаштовує скандали. Називає мене нецензурними словами. Інколи доходило до рукоприкладства. Коли мене немає вдома приводить дружків-алкашів. Виносить з дому речі або їх виносять його дружки. Сьогодні кидав мій мобільний телефон об підлогу. Недавно його додому привезла "швидка". Не раз бував в психіатричній лікарні, але строком тільки 1 місяць. Також з нього неодноразово стягували штрафи за адміністративні правопорушення. Чи можна його якимсь чином відправити на примусове лікування чи застосувати якісь інші засоби?
    ВІДПОВІДЬ:

    Відповідно до ч.2 ст.36 ЦК, суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
    Наслідки обмеження можете подивитись у ст.37. А якщо хочете на примусове лікування, то доведеться позбавляти дієздатності, але суд у даному випадку тільки може обмежити дієздатність.

    Банківський вклад, рахунок, відсотки
    Чи може банк змінювати процентну ставку вказуючи причину -"неспроможність ресурсів банку"? В договорі (пункт 7.1) така причина не вказана.
    ВІДПОВІДЬ:

    Це залежить від виду вкладу: на вимогу чи строковий вклад (депозит). Наводжу ст.1061 ЦК, банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором.
    Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:04.

  17. Вверх #17
    Зняття з реєстрації громадянина
    Є рішення суду про втрату права користування житловим приміщення колишнього чоловіка, який після розлучення проживав у знайомих. Що відбувається з його реєстрацією, чи залишиться він на квартирній черзі? І де йому зареєстуватися, адже власники чужого житла заперечують проти його реєстрації у них.
    ВІДПОВІДЬ:

    Що можно сказати: з квартирної черги його не знімуть (поліпшення житлових умов він же потребує), а щодо прописки, то на даний момент його статус без певного місця проживання і зареєструватися він може тільки за згодою власника житла, тому і шукати треба такого власника чи самому становитися таким власником.


    Малі діти у квартирі
    На момент купівлі-продажу квартири у новобудові (не житловий стан) агенство перевірило і надало підтверждення, що в ній не прописані діти. Але у продавця на той момент була маленька дитина. Чи може він претендувати на поновлення своїх прав? Який строк іскової давності таких справ?
    А також хотілось би взнати, якщо квартира була придбана у кредит у шлюбі, а моя мати внесе грошові кошти на 80% квартири (зазначивши це у платіжному доручені), то матиму я більше прав на квартиру?
    ВІДПОВІДЬ:

    По-першему питанню: може тільки в тому випадку якщо дитина була зареєстрован в цій квартирі. У такому випадку при укладенні договору треба було брати дозвіл органу опіки і піклування. Але дитина не була зареєстрована, а тому все законно. Щодо строку давності, то аж до досягнення дитиною повноліття і + 3 роки.
    Треба з*ясувати яким чином Вона надасть ці гроші. Найбільш простіше, щоб вона Вам подарувала ці гроші, а Ви їх внесли за квартиру, тоді ця частка квартири (80%) буде Вашою особистою приватною власністю.

    Відрахування з навчання
    Дуже вас прошу відповісти!!!
    чи мае право Університет з платного факультету відрахувати за неуспішність у навчанні 20-ти річного студента-сироту?????
    Або де з цим можливо більш детально ознайомитись ???
    ВІДПОВІДЬ:

    Так може (за невиконання навчального плану), ознайомтесь зі ст.45 ЗУ "Вищу освіту"


    Відповідача немає на даний час в державі
    Доброго вечора, цікавить як бути в наступній ситуації: Згідно ЦПК України призначено справу за позовною заявою Позивача до Відповідача. Відповідача немає на даний час в державі, як можна представляти його інтереси в суді, якщо врахувати що справа стосується дій по переплануванні в квартирі, що на думку Позивача вплинули на функціонування вентиляційної мережі будинку в цілому. Чи можуть прописані родичі відповідати по даній справі.
    Наперед вдячна.
    ВІДПОВІДЬ:

    Ні, прописані родичі не можуть бути представниками. Ст.40 ЦПК, представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу. Повноваження можно посвідчити довіреністю або заявити про це усно у суді. У даному випадку відповідача не має в межах держави, а тому постає питання чи був він належним чиному повідомлений про розгляд справи. Якщо був, то можливо прийняття заочного рішення.
    Прописані родичи також можуть бути відповідачами, але у даному випадку до них не був пред*явлен позов, а тому вони не є співвідповідачами.

    Призив на військову службу
    Доброго дня! я проходжу комісію у військоматі. проте маю хворобу-міжхребцеву грижу,щось подібне до грижі на животі,тільки у хребті. Наскількия знаю з такою хворобою не беруть до армії, але призовна комісія відправляє у відстрочку на лікування,хоча цю хворобу без скальпеля не вилікувати,а при опеарції можна стати інвалідом.Як мені довести свою правоту і якими документами можна керуватись,бо зовсім таких не знаю? можливо лікарі не правильний діагноз поставили. Які можна докази зібрати на свою користь? живу у місті Тернопіль, може підкажіть до кого можна звернутись якщо питання надто складне,або ж я детальніше опишу свою ситуацію?

    ВІДПОВІДЬ:
    Відповідно до ст. 18 ЗУ "Про військовий обов"язок і військову службу", від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України, які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час. Отже, якщо Ви кажете про дійсно серйозний діагноз, який можна підтвердити медично, то жодних перепон для звільнення Вас від проходження військової служби не має. Тобто для досягнення такого результату Вам потрібна відповідна довідка (можливо, від декількох лікарів) про те, що в Вашому випадку неможливо виправити ситуацію, ну наприклад, про те, що цю хворобу можна вилікувати лише за допомогою хірургічного втручання, а за умов останнього є ризик серйозних ушкоджень, а також можливість стати інвалідом, тобто для подібного втручання потрібен Ваш дозвіл, а Ви такого не даєте.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:04.

  18. Вверх #18
    Загранпаспорт
    Здравствуйте,
    у меня в паспорте нет прописки (выписалась около полгода назад), я смогу получить загранпаспорт?

    Ответ:
    Без прописки Вам загранпаспорт не оформят.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:04.

  19. Вверх #19
    Добрый день, живу на пятом этаже пятиэтажного дома, хочу отремонтировать балкон и по возможности совсем немного расширить, подскажите пожалуйста любое ли расширение требует узаконения или есть максимальное расширение, до которого нет необходимости узаканивать, и какое документ это регламентирует. Заранее благодарю.

  20. Вверх #20
    Расширение балкона
    Цитата Сообщение от Vilichko Посмотреть сообщение
    Добрый день, живу на пятом этаже пятиэтажного дома, хочу отремонтировать балкон и по возможности совсем немного расширить, подскажите пожалуйста любое ли расширение требует узаконения или есть максимальное расширение, до которого нет необходимости узаканивать, и какое документ это регламентирует. Заранее благодарю.
    Любое расширение жилплощади даже на пару см. (в т. ч. и балконов) требует обязательного узаконения. Если все же сильно хочется расшириться, что вполне понятно глядя на хрущевские балконы, вот Вам пару советов:
    соседи должны быть в курсе и письменно подписаться что не против;
    если сторона фасадная - то сначала надо получать разрешение, а потом строить;
    если не фасад (и небольшое расширение) - то сначала строим а потом узакониваем;
    Все равно рано или поздно узаконить придется, т. к. у Вас изменится площадь, что обязательно внесут в технический паспорт квартиры, либо как узаконенную перепланировку, либо внесут как самовольное расширение, и тогда Вы эту квартиру не сможете продать.

    Бесплатная юридическая консультация - онлайн и по телефону. Юридическая помощь. Полное юридическое сопровождение в судах.
    Нотариус. Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью.
    (097) 218-57-74, (093) 707-49-77, 772-08-22, Игорь Николаевич.
    [email protected]
    Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.05.2013 в 01:05.


Ответить в теме
Страница 1 из 196 1 2 3 11 51 101 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения